82
MANUAL CASEIRO 1 Manual Caseiro Empresarial I

M ANUAL CASEIRO Manual Caseiro Empresarial IApr 06, 2013  · 1. Fontes do Direito Empresarial Inicialmente, existe uma divisão das fontes do D. Empresarial entre fontes primárias

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MANUAL CASEIRO

1

Manual Caseiro

Empresarial I

MANUAL CASEIRO

2

Sumário

Conteúdo 01: Introdução ao Direito Empresarial ........................................................................................................ 3

Conteúdo 02: Evolução do Direito Empresarial ........................................................................................................ 13

Conteúdo 03: Trespasse ............................................................................................................................................. 29

Conteúdo 04: Introdução ao Direito Empresarial ...................................................................................................... 47

Conteúdo 05: Direito Societário ................................................................................................................................ 61

MANUAL CASEIRO

3

DIREITO EMPRESARIAL I

Conteúdo 01: Introdução ao Direito Empresarial

1. Fontes do Direito Empresarial

Inicialmente, existe uma divisão das fontes do D. Empresarial entre fontes primárias e fontes secundárias, conforme

se pode observar do quadro esquemático acima.

Fontes Primárias:

Constituição da República – é considerada a 1º fonte primária, pois o direito empresarial deve ser lido à luz da

Constituição da República, inclusive, essa interpretação conforme a constituição também é exigida no ramo do D.

Civil, fala-se em constitucionalização do D. Civil (tema abordado no caderno aula 02 – D. Civil).

Por exemplo, deve-se observar a função social da empresa (sede constitucional ao teor do art. 170 ou 174 da

Constituição Federal).

Em eventual controvérsia, deve-se buscar a interpretação sempre à luz da Constituição Federal.

A Constituição tem um capítulo específico direcionado ao regramento da Ordem Econômica.

Código Civil – Possui uma parte específica direcionada ao direito de empresa, prevista a partir do art. 966 do Código

Civil.

*No código civil existe uma disciplina específica do D. empresarial, razão pela qual a doutrina o classifica como

fonte primária.

Nesse contexto, cumpre recordarmos ainda que, no código civil existe uma parte que cuida dos títulos de crédito

cambiário.

Código Comercial de 1850 – na parte do D. marítimo, continua em vigor.

Legislação extravagante – por exemplo, Lei de falências (Lei nº 11.101 de 2005), Lei de propriedade industrial, Lei

de S.A, Lei do Cheque, Lei das Duplicadas.

Obs.: em caso de conflito entre normas de direito cambiário contidos em leis extravagantes e outras regras dispostas

ao teor do código civil, prevalecerá a legislação especial, ainda que seja anterior ao código civil (critério da

especialidade).

FONTES PRIMÁRIAS Constituição Federal da República

Código Civil Código Comercial de 1850

Legislação extravagante

MANUAL CASEIRO

4

Fontes Secundárias:

No tocante a fonte secundária existe grande divergência entre a doutrina. Há doutrinadores que entendem fazer parte

das fontes secundárias, também, a jurisprudência e a própria doutrina.

Jurisprudência – quando se fala em súmula vinculante.

Analogia

*Existe entendimento de que não seria fonte secundária, posto que é um mecanismo de integração da lei.

Costumes – também denominado de usos e práticas mercantis.

A doutrina afirma que é necessário o emprego de determinados critérios para que os costumes possam ser

empregados.

O costume deve ser:

Uniforme

Constante

Representado pela boa-fé

Deve ser observada a lei

Assentamento.

Lei nº 8.934 de 94: Registro Público de Empresas Mercantis: as juntas comerciais, ao teor do art. 32, contempla que

as referidas terão a atribuição para a) matrícula: determinados profissionais para exercerem suas atividades, devem

estar matriculados perante a Junta Comercial, por exemplo, leiloeiro; b) arquivamento: relacionado com os contratos

sociais, estatutos e suas respectivas alterações; c) autenticação: os livros dos empresários deverão ser autenticados

pela Junta Comercial (competências). Por outro lado, o art. 8º, da mesma lei, prevê assentamento e uso e práticas

mercantis.

Atribuições das Juntas Comerciais: Matricula, Arquivamento e Autenticação. Atualmente, possui competência

também para o assentamento dos usos e costumes, o que significa dizer, nesta última hipótese, que é possível a

comprovação de usos e costumes de práticas comerciais, com uma da certidão da Junta Comercial, quando

evidentemente aquele costume tenha sido objeto de assentamento perante a Junta Comercial.

STJ . REsp 877.074/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3. T, j. em 12/05/2009)

A) Caso concreto: Prestação de serviço de transporte rodoviário. Cargas agrícolas destinadas a embarque em porto

marítimo. Cobrança originada por atraso no desembaraço das mercadorias no destino. Discussão a respeito da

responsabilidade do contratante pelo pagamento das 'sobrestadias'. Requerimento de produção de prova testemunhal

para demonstração de costume comercial relativo à distribuição de tal responsabilidade.

- Demonstração do costume a partir de uma prova testemunhal: admissibilidade.

MANUAL CASEIRO

5

Obs.: ainda que não assentando na Junta Comercial, entende-se que seria possível a comprovação dos usos e

costumes através de prova testemunhal.

É cediço que a prova documental é uma prova de natureza plena para fins de comprovação dos costumes na seara

do direito empresarial, não podendo ser afastada por outro meio de prova, porém, não se deve interpretar isso no

sentido de que seria possível apenas a prova documental, o STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a

prova por meio de prova testemunhal (desde que não contrária a documental assentada na Junta Comercial).

B) Meios de provas de um costume: documental é prova “plena”, mas admite-se a testemunhal.

prova documental (plena);

prova testemunhal (possibilidade de admissão) – porém, não pode ser contrária ao entendimento assentado.

C) Costume contra legem: A adoção de costume 'contra legem' é controvertida na doutrina, pois depende de um

juízo a respeito da natureza da norma aparentemente violada como sendo ou não de ordem pública.

Questão objetiva – não se admite costume contra legem (STJ| Cheque pós-datado).

Obs.: POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO: a apresentação do cheque antes da data admite a possibilidade de

indenização.

Princípios Gerais do Direito

FONTES SECUNDÁRIAS Analogia Costumes

Princípios Gerais do Direito

2. Características do Direito Empresarial

Cosmopolitismo

Fragmentário

Informalismo

Elasticidade

Onerosidade

a) Cosmospolitismo: os contratos, as questões que envolvem o D. empresarial, tenham regras uniformes,

independentemente do país em que serão observadas, permitindo assim a sua maximização. Uniformalização das

regras que serão adotadas nas relações empresariais.

MANUAL CASEIRO

6

A LUG (Lei Uniforme de Genebra), é um exemplo clássico dessa característica do D. empresarial, posto que o

referido tratado fora incorporado pelo Brasil. A legislação internacional contemplará normas universais.

A LUG comporta regras de nota promissória e letra de câmbio.

Por cosmopolitismo entende-se a característica de ser um direito universal, sem fronteiras. A atividade empresária é

comum a diversos povos e diversas economias mundiais, já que grande parte das economias mundiais baseiam-se

em um sistema capitalista. Assim, sendo, várias são as legislações derivadas de tratados internacionais que tratam

de temas do Direito Empresarial, como no caso dos títulos de crédito (Lei Uniforme de Genebra) e da propriedade

industrial (Convenção de Paris).

b) Fragmentário: pelo fato de ser composto de várias legislações extravagantes (fonte primária) que tratam do

Direito Empresarial e que não se concentram seu regulamento em uma ou poucas leis.

O direito empresarial não esta disciplinada em apenas um código, mas em diversas regras esparsas no Ordenamento

Jurídico, por exemplo:

Direito de Empresa – regulamentado pelo

Código Civil;

Direito Societário

Direito Cambiário – Código Civil e em Legislação própria, por exemplo, Lei do Cheque.

Disciplina do D. empresarial é regulamentado por várias normas jurídicas espalhadas.

c) Informalismo:

Diferentemente do D. Civil, que é regrado de formalidades, o Direito Empresarial rege-se pelo informalismo,

buscando oferecer maior celeridade a prática comercial.

Dada a necessidade de celeridade no trato negocial das atividades empresárias, urge abrir mão do formalismo das

relações contratuais, seguindo a tendência explanada no art. 107 do Código Civil. Por issomenciona-se a

característica do informalismo do Direito Empresarial.

d) Elasticidade:

Em decorrência ainda da dinâmica do direito empresarial, o referido encontra-se aberto para transformações.

e) Onerosidade: O ato praticado pelo empresário envolve a intenção de lucro.

Obs.: No concurso de Magistratura de MG, em 2009, fora cobrado uma questão tratando do tema – características

do direito empresarial, querendo do candidato o conhecimento de quais entre as elencadas, não seria características

do direito empresarial. Vejamos:

Qual das alternativas, não é considerado uma característica do direito empresarial:

MANUAL CASEIRO

7

a. Informalismo

b. Fragmentário

c. Cosmopolita

d. Sistema Jurídico harmônico.

Dentre as mencionadas, não é característica do D. Empresarial o sistema jurídico harmônico. (Fonte: Coleção

Sinopses para Concurso, Direito Empresarial, 2016 – Editora Juspodvim).

O cosmopolitismo já fora tema cobrado também em prova de Defensoria Pública.

3. Princípios do Direito Empresarial

Introdução

A) ESPÉCIE DE NORMA JURÍDICA: É majoritário o entendimento que a norma jurídica pode ser dividida

em duas categorias: (1) regras; e (2) princípios.

Os princípios são espécies de norma jurídica. É majoritário o entendimento que a norma jurídica pode ser dividida

em duas categorias: 1) regras; 2) princípios.

Norma Jurídica Regras Princípios

B) CONTRIBUIÇÃO “ALEXYANA”: A doutrina de ROBERT ALEXY formulou o conceito de princípio como

“mandamentos de otimização”.

C) CONTRIBUIÇÃO DE DWORKIN: O conceito proposto por Alexy pode ser melhor compreendido pela

construção idealizada por RONALD DWORKIN, ou seja, em caso de conflito: (1) para as regras aplica-se a técnica

do “tudo” ou “nada”; e (2) para os princípios, a técnica do “peso” ou da “ponderação”.

a) PROJETO NOVO CÓDIGO COMERCIAL: O art. 8 do PL 1572 de 2011, possui a seguinte

redação: “Nenhum princípio expresso ou implícito, pode ser invocado para afastar a aplicação de qualquer

disposição deste Código ou da Lei.”

Denota-se que o art. 8º, em sua redação originária, entende que nenhum princípio poderia ser invocado para afastar

a aplicação do referido código, seja o princípio expresso ou implícito.

b) NOVA PROPOSTA POR F.U.C: A redação deverá ser alterada, permanecendo assim: “Nas relações regidas

por este Código, nenhum princípio expresso ou implícito, pode ser invocado para afastar a aplicação de

qualquer de seus dispositivos, ou da lei, a menos que demonstrada a sua inconstitucionalidade.”

MANUAL CASEIRO

8

O profº. sugeriu alteração na redação originária do texto. Verifica-se assim, uma ressalva para quando for

demonstrada a inconstitucionalidade da norma.

A) HUMBERTO ÁVILA: Os princípios possuem as seguintes funções eficaciais:

I. FUNÇÃO INTERPRETATIVA: Um dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com os princípios

legais e constitucionais.

II. FUNÇÃO BLOQUEADORA: Uma regra legal deve ser afastada quando incompatível com um princípio

constitucional. (Ex: devido processo legal – apresentação de documentos determinada em prazo exíguo pela

lei).

III. FUNÇÃO INTEGRATIVA: Se não há uma regra legal específica, o aplicador deverá cria-la a partir de

princípios constitucionais. (Ex: se não houver determinação legal expressa, o juiz deve dar vista de um

documento juntado aos autos à parte adversa).

No caso, embora não tenha norma determinando o dever de intimação do outro, pela aplicação do princípio do

contraditório, o magistrado deverá fazê-lo.

3. Princípios específicos do D. Empresarial

Projeto do Código Comercial propõe ao teor do art. 4º. São princípios gerais informadores das disposições deste

Código: I – Liberdade de iniciativa; II – Liberdade de competição; e III– Função social da empresa.

3.1 Liberdade de Competição

A Constituição Federal de 1988 baseia-se em um Estado Democrático de Direito e, por isso, trata dos princípios que

a ordem econômica deve observar.

Dentre eles, no inciso IV do art. 170, encontra-se o princípio da livre concorrência. Para garanti-lo ainda é preciso

observar que o legislador constituinte, no § 4º do art. 174, dispôs que a lei reprimirá o abuso do poder econômico

que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

O próprio CADE busca definir o que é o princípio da livre concorrência, a saber: “O princípio da livre concorrência

está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 170, inciso IV e baseia-se no pressuposto de que a

concorrência não pode ser restringida por agentes econômicos com poder de mercado. Em um mercado em que há

concorrência entre os produtores de um bem ou serviço, os preços praticados tendem a se manter nos menores

níveis possíveis e as empresas devem constantemente buscar formas de se tornarem mais eficientes, a fim de

aumentarem seus lucros. Na medida em que tais ganhos de eficiência são conquistados e difundidos entre os

produtores, ocorre uma readequação dos preços que beneficia o consumidor. Assim, a livre concorrência garante,

de um lado, os menores preços para os consumidores e, de outro, o estímulo à criatividade e inovação das

empresas”.

MANUAL CASEIRO

9

3.2 Liberdade de Iniciativa

O Estado irá garantir que todos tenham essa liberdade, reconhecendo a livre iniciativa como um

direito titularizado por todos que é o de explorarem as atividades empresariais, decorrendo no dever, imposto a todos

os demais entes, particulares ou públicos, de respeitarem o mesmo direito constitucional, bem como a ilicitude dos

atos que impeçam o seu pleno exercício e que se contrapõe ao próprio Estado, que somente pode interferir na

economia nos limites constitucionais definidos contra os demais particulares.

3.3 Função Social da Empresa

Art. 47 da Lei de Falência, a qual norteia a recuperação de Empresa, demonstra a preocupação do legislador pela

necessidade de manter a atividade empresarial, em decorrência dos aspectos positivos que uma empresa em atividade

pode representar para a comunidade, seus empregados e relação com o Estado.

Nesse sentido, tendo por base que as instituições ganharam relevância, tornou-se fundamental a releitura do conceito

de empresa e de sua estrutura teórico-jurídica à luz do princípio constitucional da função social da propriedade

privada de forma a compreendê-la como uma importante realizadora de direitos e detentora de uma utilidade social,

além de reconhecer os meios efetivos de implementá-la no contexto social brasileiro.

O princípio da função da social tem uma obrigação de fazer (trazer benefícios não apenas para o empresário,

mas para toda a comunidade que está ao seu redor, assim como, aos empregados, e todas as pessoas que se

relacionam com essa empresa), por outro lado, gera uma obrigação negativa (não causar danos a terceiros).

- obrigação de fazer; - obrigação de não fazer.

Sob a vertente constitucional.

4. Evolução do Direito Empresarial

4.1 Corporações de Ofício

A fase das corporações de ofício teve início na Idade Média, era um sistema fechado e protetivo, denominada

de fase subjetiva: leva em consideração a pessoa que exerce a atividade, e não a própria atividade em si.

MANUAL CASEIRO

10

O direito empresarial, nessa fase, era aplicado somente as pessoas que estavam matriculadas em uma corporação

de ofício (entidade de classe dos comerciantes).

Obs.: Necessidade do registro para ser empresário. Em regra, não há necessidade do registro, sendo suficiente a

organização do comércio. Ressalva, contudo, em relação ao empresário rural. O empresário rural para ser

equiparado para todos os efeitos legais, precisa de registro perante a Junta Comercial.

SÓ É CONSIDERADO COMERCIANTE AQUELE QUE É MATRICULADO NAS CORPORAÇÕES DE

OFÍCIO.

4.2 Teoria dos Atos de Comércio

A primeira parte do Código Comercial de1850 adotou a teoria dos atos de comércio.

A teoria em comento tem origem francesa. Havia a figura da comerciante e da sociedade comercial. Para

que a pessoa fosse considerada comerciante era necessário que ela praticasse os chamados “atos de comércio”. O

código comercial, todavia, não delineava o que considerava como atos de comércio, nessa esteira era necessário

recorrer a um regulamento (Regulamento nº 637/1850).

O art. 19 do Regulamento 737/1850:

Art. 19 do regulamento 737/1850 - Considera-se mercancia (redação original de 1850): §1º A compra e venda ou troca de effeitos moveis ou semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso. §2º As operações de cambio, banco e corretagem. § 3º As emprezas de fabricas; de commissões; de depositos; de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos. § 4.º Os seguros, fretamentos, risco, e quaisquer contratos relativos ao comercio marítimo. § 5.º A armação e expedição de navios.

Apenas as atividades delineadas no art. 19 do regulamento eram considerados atos de comércio. Em virtude disso,

muitas atividades, por exemplo, prestação de serviços não estavam englobadas nos atos de comércio.

A ascensão da Burguesia faz com que o D. comercial passe a ser aplicado também para pessoas que não seriam

comerciantes – expressão:

“A Burguesia passa a ser o Governo da Sociedade urbana”.

Sistema Francês – Código Francês de 1807: berço da teoria dos atos de comércio. Sistema objetivo, o que é mais

relevante é a atividade explorada, e não a pessoa.

4.3 Teoria das Empresas

Substituição do Sistema Frances pelo Italiano. Tem como sua fonte o Código Civil Italiano de 1942.

MANUAL CASEIRO

11

A teoria da empresa substituiu o sistema francês por causa do advento da Revolução Industrial, quando o prestador

de serviço passa a crescer como agente econômico e chega a responder por quase 80% dos negócios realizados.

O nosso sistema jurídico hoje em vigor tem como base a teoria da empresa, a partir do advento do Código

Civil/2002.

Código civil rompe com a teoria dos atos de comércio.

Ela ampliou o campo de incidência do direito empresarial (eliminou a exigência da prática de atos de intermediação

para ser considerado comerciante).

Com a vigência do Novo Código Civil, à luz do artigo 966, é correto afirmar que o Direito brasileiro concluiu a

transição para a teoria da empresa de matriz italiana.

Obs.: não se pode esquecer, que houve também uma influencia do D. Frances (código Frances).

Fases do Direito Empresarial

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase

Estudo focado apenas na figura do

comerciante. Conhecida como era

subjetiva.

Surgimento da Teoria dos Atos de

Comércio que passa a focar o

estudo dos atos que eram

praticados pelos comerciantes e não

apenas a sua figura. Conhecida

como era objetiva.

Surgimento da Teoria da Empresa.

Muda-se completamente a linha

de pensamento, ampliando

o estudo para a empresa e não

apenas o comércio. Muda-

se inclusive a nomenclatura do

ramo jurídico.

RESUMOS IMPORTANTES

SISTEMAS SISTEMA SUBJETIVO (Direito dos Comerciantes):

Algumas características são importantes e merecem

destaque: (I) O direito comercial era aplicado apenas

aos comerciantes matriculados nas corporações de

ofício; (II) O poder da Burguesia aumenta e esse direito

especial acaba sendo estendido para pessoas que não

seriam comerciantes (a burguesia passa a ser o governo

da sociedade urbana); (III) com a idade moderna, esse

SISTEMA OBJETIVO (Direito dos atos de comércio):

Algumas características são importantes e merecem

destaque: (I) expansão do direito dos comerciantes para

industriais (é a industrialização do direito mercantil);

(II) não importa quem é a pessoa que realizada a

atividade comercial, mas sim o ato por ela explorado;

(III) qualquer pessoa poderia realizar o ato de comércio,

mesmo sem registro em qualquer corporação, que foram

MANUAL CASEIRO

12

direito passa a ser regulado por leis estatais, aplicadas

por tribunais especiais e, posteriormente, por tribunais

comuns.

extintas; (IV) Ocorreu a estatização do direito

mercantil, pois o Estado passa a criar as regras do

direito comercial; (V) Brasil adotou o sistema dos atos

de comércio no Código de 1850; (VI) Regulamento 737

de 1850 enumerou os atos de comércio.

MANUAL CASEIRO

13

DIREITO EMPRESARIAL I

Conteúdo 02: Evolução do Direito Empresarial

- Relembrando:

1ª fase: Fase das corporações de ofício – nesse período, para ser comerciante, havia a necessidade de ter a inscrição

nas corporações de ofício, registro de natureza constitutiva.

As leis comerciais pudessem ser aplicadas também a pessoa não comerciante, o que ocorreu devido a ascensão da

Burguesia (Governo da Sociedade Urbana).

Criação de Lei Estatais; Tribunais Específicos do Comércio e após Tribunais Comuns para julgar questões dirimente

ao comércio.

2ª Fase: Teoria dos Atos de Comércio – tem como marco inicial o Código Comercial Frances de 1807, que entrou

em vigor em 1808.

- Código Napoleônico: Marco inicial da Teoria dos Atos de Comércio.

1. Teoria dos Atos de Comércio

A teoria dos atos de comércio é também conhecida como Sistema Frances, e foi inspirado na Revolução Francesa

(baseada nos princípios LIF – Liberdade, Igualdade e Fraternidade): modelo inspirador.

Nessa fase, qualquer pessoa pode ser comerciante, o foco gira em torno da atividade exercida, de modo que se for

ato de comercio, será capitulada como comerciante.

Desse modo, contemplamos que comerciante é aquele que exerce os denominados – atos de comércio.

Nessa fase, “dizia ser o objeto de estudo do ainda chamado Direito Comercial era apenas os atos de comercializar,

ou seja, comprar e vender. Com isso, a preocupação não era apenas com o comerciante, mas sim com a sua

atividade”.

Passa-se a estar diante de um sistema que classifica o sujeito do Direito Comercial de acordo com sua atividade e

não com o fato de ele estar ou não ligado a uma corporação. Para ser sujeito do Direito Comercial era preciso

praticar um ato de comércio.

Comerciante é aquele que pratica atos de comércio.

O art. 632 do Código Frances estabelecia uma lista quais as atividades eram próprias de ato de comércio.

O Direito Brasileiro tem como marco inicial a Lei de Abertura dos Portos em 1808, com a chegada da Família Real

Dom João VI.

MANUAL CASEIRO

14

“Considera-se o marco inicial do direito comercial a lei de abertura dos portos, em 1808, por determinação do rei

Dom João VI”.

- No Brasil:

Código Comercial 1850

A abrangência dos atos de comercio coube ao Regulamento 737 de 1850 – que trouxe a lista de atividades dos atos

de comércio.

Nunca houve um conceito uniforme para os atos de comércio, sendo inclusive, bastante criticado.

- Teoria da Empresa

A aproximação a Teoria da Empresa, a ruptura não ocorreu de forma abrupta, foi um processo ao longo do tempo

com as edições posteriores.

Foi com o Código Civil de 2002, que houve rompimento com a teoria dos atos de comercio, adotando a Teoria da

Empresa de origem Italiana.

2. Teoria da Empresa

Com o advento do Código Civil passou-se a adotar a teoria da empresa, de origem italiana.

Ao adotar a teoria da empresa, o Código Civil revogou a Lei nº 3.071 e a parte primeira do Código Comercial de

1850, revogando única e exclusivamente a parte primeira do Código Comercial (e não toda) como se poderia pensar.

Assim, manteve-se a parte do Comércio Marítimo, em virtude disso, se o tema for comércio maritimo ainda iremos

nos valer do Código Comercial de 1850.

Com a adoção da Teoria da Empresa, após o advento do Código Civil de 2002, o que fora fortemente influenciado

pelo D. Italiano, passa-se a adotar a referida teoria, a qual consagra um campo de incidência bem maior, se

comparado com a teoria dos atos de comércio, por exemplo, agentes econômicos, anteriormente excluídos, passaram

a ser considerados empresários à luz da teoria da empresa, passando a legislação comercial sendo aplicada aos

mesmos.

- âmbito de incidência ampliou-se com a adoção da Teoria da Empresa.

É o sistema que vigora atualmente.

Vamos esquematizar as Teorias?

Teoria dos Atos de Comércio Teoria da Empresa

- Origem Francesa;

- Origem Italiana;

- Adotada atualmente com o advento do CC/2002.

MANUAL CASEIRO

15

JÁ CAIU: (TJ Minas Gerais – 2012) 71. Com a vigência do Novo Código Civil, à luz do artigo 966, é correto afirmar que o Direito brasileiro concluiu a transição para a

(A) “teoria da empresa”, de matriz francesa.

(B) “teoria da empresa”, de matriz italiana. CORRETO!

(C) “teoria dos atos de comércio”, de matriz francesa.

(D) “teoria dos atos de comércio”, de matriz italiana.

3. Empresário

Tendo o Código Civil de 2002 adotado a teoria da empresa em substituição à antiga teoria dos atos de comércio,

suas regras não utilizam mais as expressões ato de comércio e comerciante, que foram substituídas pelas expressões

empresa e empresário.

Assim, do conceito de empresário estabelecido no art. 966 do Código Civil (“considera-se empresário quem exerce

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”),

podemos extrair as seguintes expressões, que nos indicam os principais elementos indispensáveis à sua

caracterização: a) profissionalmente; b) atividade econômica; c) organizada; d) produção ou circulação de bens ou

de serviços. (Direito Empresarial Esquematizado, André Luiz Santa Cruz Ramos, 2016).

Nos termos do art. 966 do Código Civil, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”.

Essa é uma definição material do conceito de empresário, sendo ele o sujeito de direitos e obrigações que exerce a

atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços, exceto a atividade intelectual.

Nesse sentido, o empresário pode ser Pessoa Natural ou Pessoa Jurídica.

Empresário Pessoa Natural - Pessoa Jurídica Empresário Individual - EIRELI

- Sociedade A empresa, portanto, pode ser exercida em sociedade (através das sociedades empresárias) ou individualmente

(através do empresário individual e da empresa individual de responsabilidade limitada).

Só será considerado empresário se explorar a empresa de FORMA PROFISSIONAL, ou seja, com habitualidade,

não é uma exploração esporádica.

Essa atuação deve ocorrer de forma profissional, ou seja, o empresário tem que exercer a atividade com

habitualidade, não entrando neste conceito aquele que esporadicamente praticou uma atividade empresária, como

por exemplo, uma pessoa que vende seu próprio carro, mas não tem como cotidiano a prática de venda de

automóveis.

MANUAL CASEIRO

16

Deve haver uma empresa ORGANIZADA e em funcionamento.

A empresa é uma atividade, a qual deve ser organizada do ponto de vista econômico.

- Atividade economicamente organizada; Economicamente organizada: com a reunião dos fatores de produção, por

exemplo: capital, trabalho, insumos, tecnologia.

O empresário é considerado SUJEITO DE DIREITOS.

3.1 Elementos do conceito de empresário

a. Profissionalmente: aquele que pratica atividade com habitualidade. Segundo o professor André Luiz

Santa Cruz Ramos só será empresário aquele que exercer determinada atividade econômica de forma

profissional, ou seja, que fizer do exercício daquela atividade a sua profissão habitual. Quem exerce

determinada atividade econômica de forma esporádica, por exemplo, não será considerado

empresário, não sendo abrangido, portanto, pelo regime jurídico empresarial.

- Não pode ser algo eventual/esporádico: se desenvolve de forma episódica não será considerado

empresário. Deve existir continuidade no desenvolvimento da atividade.

b. Atividade econômica: significa finalidade lucrativa. Empresa é uma atividade exercida com intuito

lucrativo. Afinal, conforme veremos, é característica intrínseca das relações empresariais a

onerosidade. Mas não é só à ideia de lucro que a expressão atividade econômica remete. Ela indica

também que o empresário, sobretudo em função do intuito lucrativo de sua atividade, é aquele que

assume os riscos técnicos e econômicos dela. (Direito Empresarial Esquematizado, André Luiz Santa

Cruz Ramos, 2016).

c. Organizada: trata-se da reunião dos quatro fatores de produção, e são eles: c.1) mão de obra; c.2)

insumos; c.3) capital; c.4) tecnologia. Para André Luiz, organizada – significa, como bem assinala a

doutrina, que empresário é aquele que articula os fatores de produção (capital, mão de obra, insumos

e tecnologia).

MANUAL CASEIRO

17

d. Para a produção/circulação de bens e serviços.

4. Excluídos da atividade comercial

Cooperativas;

Empresário Rural

Profissão Intelectual

Cooperativas

As COOPERATIVAS são sempre sociedades simples

*Não são sociedades empresárias;

*O registro de uma sociedade cooperativa é realizado na Junta Comercial, por força, da Lei das Cooperativas.

- Registro na Junta Comercial, embora não seja sociedade empresária (Cuidado!).

Empresário Rural

Não é considerado empresário o exercente de atividade rural sem registro na junta comercial, posto que o registro

para o rural é facultativo. Assim, só se optar pela inscrição (registro na junta comercial) é que será considerado

empresário. Caso não faça o registro não será considerado empresário.

Em regra geral, o empresário rural não desenvolve atividade empresarial, porém para ele aplica-se um regramento

específico, qual seja, tem a faculdade de optar pelo registro na Junta Comercial, ocasião em que passará a ser

equiparado ao empresário.

Nesse sentido, Estefânia Rossignoli (Coleção Sinopses para Concurso, Direito Empresarial,

2016 – Editora Juspodvim) “por ter tratamento diferenciado, o empreendedor rural só será considerado

empresário se fizer sua inscrição na Junta Comercial. Importante ressaltar que se ele decidir fazê-lo, não terá mais

nenhum tratamento diferente e passará a ter as mesmas obrigações de qualquer outro empresário”.

MANUAL CASEIRO

18

O registro para este, possui caráter constitutivo.

O empresário “comum” sem registro, não perde sua qualidade de empresário, apenas será considerado um

empresário irregular. Ao contrário do empreendedor rural, o qual só será considerado empresário, na ocasião de

possuir o registro.

Empresário Rural

Sem registro Com registro

Não empresário

Equiparado a empresário

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode observadas as formalidades

de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da

respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a

registro.

Profissão intelectual

O profissional intelectual, nos moldes do parágrafo único do art. 966, foi excluído do conceito de empresário, senão

vejamos.

Art. 966. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica,

literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão

constituir elemento de empresa.

Dessa forma, temos que aquele que exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não é

considerado empresário, ainda que o faça com o concurso de auxiliares ou colaboradores, SALVO se o exercício

da profissão constituir elemento de empresa.

Exemplo: médico; contador; advogado; jornalista.

Verifica-se assim que a regra em relação aquele que exerce profissão intelectual, de natureza cientifica, literária ou

artística, não será considerado empresário (REGRA).

Ainda que com o concurso de auxiliares, ou seja, auxilio de terceiros.

EXCEPCIONALMENTE, poderá ser considerado se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

- Quando ocorre o elemento de empresa?

a. quando a atividade intelectual estiver integrada em um objeto mais complexo (amplo), próprio da atividade

empresarial. Exemplos: imaginemos a hipótese de uma clínica veterinária, que além da atividade desenvolvida pela

clínica tenha também um Pet Shop, nesse caso, teremos a presença de um elemento de empresa (atividade intelectual

desenvolvida conjuntamente com uma atividade empresarial).

MANUAL CASEIRO

19

b. ocorre quando o serviço não se caracteriza personalíssimo, tendo em vista um cliente individualizado, mas sim

um serviço impessoal direcionado a uma clientela indistinta. Será considerado empresário quando oferecer a

terceiros prestações intelectuais de pessoas contratadas a seu serviço.

ELEMENTO DE EMPRESA - ENUNCIADO 195 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF: A expressão

“elemento de empresa” demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da

atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial.

Já caiu!!! Afirmativa correta!

“Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo

que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, a não ser que o exercício da profissão constitua elemento de

empresa”.

Exemplo: Clínica – teríamos um profissão intelectual de natureza cientifica, com auxilio de terceiros, que será

considerada atividade empresaria pelo fato de que o exercício desta está absolvido pela organização do fator de

produção.

Registro

Dúvida: se perante a junta comercial ou cartório RCPJ (registra-se as sociedades simples).

Qual a consequência do registro inadequado?

Situação um pouco diferente da falta de registro é a ocorrência do registro feito em local diverso do adequado. De

forma que tal sociedade deveria ser registrada na Junta Comercial por ser evidente que se trata de uma atividade

empresaria, mas foi registrada no RCPJ, ou vice-versa.

Se o registro equivocado for de flagrante situação adversa ou feito na tentativa de fraude a ocorrência ensejará a

irregularidade da sociedade, com o consequente reconhecimento da responsabilidade ilimitada dos sócios, senão

vejamos as posições.

Registro inadequado de uma sociedade empresária no Cartório RCPJ

1. TJRJ: se for decretada a falência, os sócios serão também considerados falidos pelo art. 81 da Lei de

Falências, por força da irregularidade da sociedade. Verifica-se assim, que isso implica a

Responsabilidade Ilimitada dos Sócios.

2. Fábio Ulhoa Coelho: entende que a responsabilidade ilimitada dos sócios só deveria ocorrer se

houvesse verificação quanto à existência de má-fé dos sócios.

3. Marcelo Féres: A irregularidade permite a aplicação da teoria da desconsideração.

MANUAL CASEIRO

20

JURISPRUDÊNCIA:

Ementa: Recuperação judicial - Indeferimento - Não basta distribuir pedido de recuperação de empresa para obter,

automaticamente, do Juízo, o despacho de processamento - Há que se ter alguma substância mínima, que, no caso,

infelizmente, não há - Da definição legal de empresário constante do art. 966 do CC, colhe-se o aspecto essencial só

há empresário e, de conseguinte, empresa, se houver exercício de atividade econômica - Trata-se de verdadeiro

requisito para a caracterização da empresa sem exercício de atividade econômica não há empresa - Ora, como se

pode inferir da leitura dos documentos acostados com a petição inicial, atualmente, nenhuma atividade operacional

é exercida não há mais restaurante - Sem exercício da atividade não há o que se preservar - Apelação não provida.

(TJSP - Apelação Sem Revisão 5767934900 - Órgão julgador: Câmara Especial de Falências e Recuperações.

Judiciais - Relator (a): Romeu Ricupero - Data do julgamento:

27/08/2008 - Data de registro: 11/09/2008).

JÁ CAIU: Delegado PA, 2016 – FUNCAB. No que concerne à caracterização da atividade empresarial

segundo o direito brasileiro, pode se afirmar que:

a) o empresário que tenha a atividade rural como sua principal profissão não pode requerer inscrição no Registro

Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. ERRADO.

É possível requerer a inscrição.

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de

que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva

sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

b) marido e mulher podem contratar sociedade, entre si ou com terceiros, mesmo que tenham se casado no regime

da comunhão universal de bens. ERRADO.

Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no

regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.

c) o termo empresário refere-se ao sócio da sociedade empresária.

Empresário, nos moldes do art. 966 do CC é quem exerce atividade empresarial com habitualidade.

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção

ou a circulação de bens ou de serviços.

d) não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda

com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

CORRETO, trata-se da regra esculpida ao teor do parágrafo único do art. 966, CC.

MANUAL CASEIRO

21

Art. 966. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica,

literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir

elemento de empresa.

e) a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade empresária, caso a exerça, não responderá pelas obrigações

que contrair.

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas

obrigações contraídas.

5. Empresário Individual e Continuidade da Empresa

O empresário individual é pessoa natural que exercerá a atividade sozinho, em nome próprio, assumindo

responsabilidade ilimitada com relação as obrigações que assumirem nessa condição.

STJ: Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que

assumiu, quer civis quer comerciais.

Não se deve confundir a figura do sócio com empresário. Nesse sentido, Estefânia Rossignoli (Coleção Sinopses

para Concurso, Direito Empresarial, 2016 – Editora Juspodvim) “... nem todo sócio ou acionista de uma

sociedade será empresário. Somente o será se possuir cargo de administração eefetivamente participar da

organização da atividade”.

– Responsabilidade Ilimitada

Uma das características marcantes do empresário individual é a responsabilidade ilimitada deste.

Corroborando, a Profª Estefânia Rossignoli expõe “o empresário individual não tem personalidade jurídica distinta

da pessoa física, NÃO HÁ AUTONOMIA PATRIMONIAL, já que as obrigações pertencem a uma única pessoa”.

ENUNCIADO 05 DA I JORNADA DE DIREITO CO-MERCIAL DO CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL

Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual tipificado no art. 966 do Código

Civil responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica, nos termos do

art. 1.024 do Código Civil (beneficio de ordem).

Pelo teor do enunciado, recomenda-se a observância do chamado benefício de ordem, de modo que, primeiro se

esgota o patrimônio relacionado a atividade econômica explorada, para depois, afetar os bens da pessoa física.

Desse modo, contemplamos que apesar de não haver a criação de um novo ente e termos apenas uma personalidade

jurídica, há o entendimento de que deve ser observada a subsidiariedade prevista no art. 1.024 do Código Civil. Isto

quer dizer que se estiver sendo cobrada uma obrigação referente à atividade empresária, quando da execução,

MANUAL CASEIRO

22

primeiro devem ser penhorados os bens ligados à empresa, isto é, que estão registrados no CNPJ para depois,

caso não haja patrimônio suficiente, faça-se a constrição dos "bens particulares" do empresário.

– Registro do Empresário Individual

Registro na Junta Comercial – declaração de firma individual, neste ato, o empresário individual exporá as suas

características pessoais (qualificação: RG, CPF, endereço, filiação, profissão).

Obs.: quanto ao profissional impedido de exercer atividade empresarial, nos termos do art. 973 do Código Civil,

este ainda assim, possuirá obrigação de adimplir as obrigações contraídas decorrente dessa relação jurídica.

Nesse sentido, o texto normativo:

CC, Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá

pelas obrigações contraídas.

– Empresário individual X Pessoa Jurídica

O empresário individual não é pessoa jurídica, embora possua CNPJ para fins tributários.

O empresário individual não é pessoa jurídica, já que não se enquadra em nenhuma das espécies de pessoa jurídicas

previstas no art. 44 do Código Civil.

CNPJ: a existência desse número é APENAS para fins tributários, pois para o recolhimento do imposto de Renda,

o empresário individual será equiparado às pessoas jurídicas. Como se vê, é apenas uma questão de pagamento de

tributo, uma equiparação.

– Idade Mínima

A idade mínima exigida para é de 16 anos, para INICIAR a atividade empresarial. Se a incapacidade lhe é

superveniente, é possível a continuação, vejamos o teor do art. 974 do Código Civil.

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida

por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.

§ 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa,

bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores

ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

Candidato, quais os requisitos para que o incapaz possa continuar a atividade empresarial? Conforme dispõe o

art. 974 do CC, caput, o incapaz deverá estar assistido ou representado; além disso, dependerá de autorização

judicial.

Denota-se que será necessária AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Importante!

MANUAL CASEIRO

23

Não há possibilidade de o incapaz iniciar atividade empresária. Ele apenas pode continuar, nas hipóteses taxativas

do art. 974 do Código Civil, quais sejam, em caso de incapacidade superveniente ou em caso de receber a atividade

por herança.

Incapaz como empresário individual? INICIAR DAR CONTINUIDADE

NÃO PODE! A lei autoriza ao incapaz a continuar.

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante

ou devidamente assistido, continuar a empresa antes

exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo

autor de herança.

Será admissível em dois casos excepcionais.

a. era dotado de capacidade antes e a incapacidade lhe

foi superveniente;

b. sucessão de empresa. Já caiu! CESPE considerou correto: PODE EXERCER ATIVIDADE EMPRESÁRIA “o incapaz, por meio de

representante ou devidamente assistido, desde que se refira à continuação da empresa que antes exercia quando

capaz, a depender de autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa”.

Obs.: No tocante ainda ao inicio das atividades empresariais, será exigido a idade mínima de 16 anos para começar,

ocasião em que o individuo será emancipado, com base o art. 5º, parágrafo único, inc. V do Código Civil.

Nesse sentido, destaca-se que a emancipação tem efeito apenas para fins civis, para efeitos penais, o menor com 16

anos, continua respondendo eventualmente a fato análogo a crime falimentar.

O menor de 18 e maior de 16 anos, casado, pode exercer atividade de empresário. Mas, se praticar ato tipificado

como crime falimentar, submeter-seá e às regras do ECA.

Enunciado 203 – Art. 973. O exercício da empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é

possível nos casos de incapacidade superveniente ou incapacidade do sucessor na sucessão por morte.

Obs.: Sócio incapaz: pode ser sócio, mesmo sendo incapaz (art. 974, §3º, CC), referido dispositivo contempla as

restrições.

MENOR PODE SER SÓCIO, contempla, porém, restrições.

MANUAL CASEIRO

24

– Interpretação do Art. 978 do Código Civil

De acordo com o art. 978 do Código Civil, “o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal,

qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de

ônus real”. Sobre esse dispositivo legal, foi aprovado o Enunciado 6, da I Jornada de Direito Comercial do CJF,

o qual foi substituído na II Jornada pelo Enunciado 58, com o seguinte teor: “O empresário individual casado é

o destinatário da norma do art. 978 do CCB e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus

real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à

conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com a consequente

averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis”.

O art. 979 do Código Civil, por sua vez, determina que, “além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados,

no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de

doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade”. Assim, se estes

atos não forem devidamente registrados na Junta Comercial, o empresário não poderá opô-los contra terceiros.

(Direito Empresarial Esquematizado, André Luiz Santa Cruz Ramos, 2016).

Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens,

alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

Empresário Casado: é o empresário individual.

Já caiu! CESPE considerou correto:

O empresário casado pode, independente do regime de bens, alienar bens que integrem o patrimônio

da empresa;

MANUAL CASEIRO

25

O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no

exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do imóvel

ao patrimônio empresarial.

ENUNCIADO 58 DA II JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF. O empresário individual

casado é o destinatário da norma do art. 978 do CCB e não depende da outorga conjugal para alienar ou

gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de

autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis,

com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis.

6. Estabelecimento Comercial

6.1 Conceito

OSCAR BARRETO FILHO sustentava que o estabelecimento empresarial seria: “complexo de bens, materiais

e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada

atividade mercantil”.

Corroborando Rossignoli (Coleção Sinopses para Concurso, Direito Empresarial,

2016 – Editora Juspodvim) “o estabelecimento é o complexo organizado de bens, estruturado para o exercício

da empresa, por empresário ou sociedade empresária. É uma universalidade de bens que possui uma única

destinação: a realização de atividade empresária”.

Código Civil 2002, proclama ao teor do art. 1.142: Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de

bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

O estabelecimento é organizado e composto por bens corpóreos e incorpóreos:

MANUAL CASEIRO

26

A organização é feita pelo (!) empresário; (!) sociedade empresária. É o empresário o titular do Estabelecimento.

Nesse cenário, conforme visto anteriormente, o empresário pode ser: a) empresário individual; b) sociedade

empresária e c) EIRELI.

Obs.: lembre-se SÓCIO não é empresário. Logo, não é o sócio o titular do estabelecimento comercial, mas a própria

sociedade empresária ou o empresário.

6.2 Natureza Jurídica

UNIVERSALIDADE DE FATO. Os bens são constituídos por vontade do empresário, e não por imposição de

lei.

Já caiu! CESPE considerou correto:

Conforme doutrina majoritária, a natureza jurídica do estabelecimento comercial é de uma universalidade de

fato.

Natureza Jurídica: o Estabelecimento Comercial não tem Personalidade Jurídica (quem tem é o empresário ou

uma sociedade empresária). É uma universalidade de direito (a partir de 2003 por meio do CC, no art. 1142).

7. Trespasse

O contrato de trespasse é o contrato de alienação do estabelecimento empresarial.

O contrato de venda do Estabelecimento é chamado de trespasse.

A venda, a princípio, de apenas um dos elementos que compõe o estabelecimento comercial, por exemplo, o ponto,

não configura trespasse. O Trespasse estará configurado quando houver a venda do estabelecimento, e isso

contempla todos os elementos que o compõe.

Ponto Comercial é sinônimo de Estabelecimento Comercial? Não! O Ponto Comercial é apenas um elemento do

estabelecimento, sendo apenas o local físico/prédio em que a atividade é exercida.

O ponto é apenas o local físico onde será exercido a atividade comercial, muita das vezes, vende-se o ponto para

mudar de endereço, levando consigo a marca identificadora da empresa, os objetos utilizados etc.

Diante disso, resta nítido que o conhecido “passo o ponto”, unicamente, não pode ser visto como trespasse.

Excepcionalmente, poderíamos admitir a venda isolada de um bem, configurando o trespasse, quando a venda

isolada daquele bem acarretar o desmantelamento do negócio. Atenção - STJ reconheceu, isoladamente, em um

caso da venda do ponto de Posto de Gasolina como trespasse, por entender que naquele caso específico, houve

desmantelamento do negócio (Cuidado – não é a regra, é um caso específico).

MANUAL CASEIRO

27

–Trespasse X Cessão de Quotas

O contrato de Trespasse não pode ser confundido com a alienação de quotas de sociedade. Na cessão de quotas

sociais de sociedade limitada ou na alienação de controle de sociedade anônima, o estabelecimento empresarial não

muda de titular. Tanto antes como após a transação, ele pertencia e continua a pertencer à sociedade empresária.

Essa, contudo, tem sua composição de sócios alterada. Na cessão de quotas ou alienação de controle, o objeto da

venda é a participação societária.

Trespasse

A Thunder Alimentos Ltda é a titular do estabelecimento. A Bompreço negociou com a Thunder, e com a venda,

todo o complexo de bens passará para a Bompreço.

6.3 Efeitos do Contrato de Trespasse

6.3.1 Em relação a terceiros

É necessária a publicação em imprensa oficial do contrato de trespasse e a averbação na junta comercial, para que

possa surtir efeitos perante terceiros.

averbação;

publicação em imprensa oficial;

MANUAL CASEIRO

28

A alienação ou cessão do estabelecimento é denominado de trespasse. Para que este tenha validade, necessário será

a averbação no Registro que se encontrar a empresa, além de necessitar da publicação em imprensa oficial.

CC, Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só

produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade

empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

6.3.2 Em relação aos credores

Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do

estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou

tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Em regra, é necessária PREVIA AUTORIZAÇÃO DOS CREDIRES anteriores da alienante.

O consentimento tácito consiste no silêncio após o referido prazo (30 dias).

Conforme exposto, no esquema, comporta duas hipóteses, situações em que não será necessária a notificação e o

consentimento, quais sejam:

Quando já houver o pagamento de todos os credores; ou

Quando o alienante permanece com os bens suficientes para pagar todos os credores.

6.3.3 Sucessão das Obrigações do Alienante

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde

que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano,

a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Observação extra conteúdo do item: *Natureza jurídica do Registro do Empresário de modo genérico: o registro

não é obrigatório para constituir, mas sim para regularizar a atividade empresarial e a atribui a ela personalidade

jurídica.

MANUAL CASEIRO

29

DIREITO EMPRESARIAL I

Conteúdo 03: Trespasse

1. Responsabilidade no Contrato de Trespasse

O contrato de trespasse é o contrato de alienação do estabelecimento comercial. O Trespasse estará configurado

quando houver a venda do estabelecimento, e isso contempla todos os elementos que o compõe.

Desta feita, uma vez feito a análise do que contrato de trespasse resta-nos analisar como o Código disciplinou os

efeitos da negociação unitária do estabelecimento empresarial, leia-se, a responsabilidade do adquirente face ao

estabelecimento.

Nos termos do art. 1.446 do Código Civil de 2002:

O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência,

DESDE QUE REGULAMENTE CONTABILIZADOS, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado

pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do

vencimento.

- Âmbito de Incidência

O referido dispositivo se refere tão somente as obrigações comerciais e civis, não se aplicará o dispositivo legal em

análise para as obrigações trabalhistas e decorrentes do direito tributário.

- Análise do art. 1.446 do Código Civil

1º. Existe responsabilidade por parte do adquirente em face das obrigações contraídas anteriormente ao contrato de

trespasse, DESDE que estejam regulamente contabilizadas.

2º. O alienante continua responsável pelas obrigações anteriores (responsabilidade solidária), no prazo de 1 ano, no

tocante as obrigações contabilizadas.

3º. A solidariedade da responsabilidade entre adquirente e alienante é pelo prazo de 1 ano.

4º. Prazo para início e término da responsabilidade solidária, dependerá da espécie da dívida, se vencida (no

momento da publicação do trespasse) ou vincenda (após a publicação do trespasse).

Conclusões:

O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelas dívidas existentes – contraídas pelo alienante –,

desde que regularmente contabilizadas, isto é, constantes da escrituração regular do alienante, pois foram essas as

dívidas de que o adquirente teve conhecimento quando da efetivação do negócio.

O alienante fica solidariamente responsável por elas durante o prazo de um ano. Tal prazo, todavia, será contado

de maneiras distintas a depender do vencimento da dívida em questão:

MANUAL CASEIRO

30

a) Tratando-se de dívida já vencida, o prazo é contado a partir da publicação do contrato de trespasse

(vide art. 1.144 do Código Civil).

b) Tratando-se, em contrapartida, de dívida vincenda, o prazo é contado do dia de seu vencimento.

Dessa forma, três questões importantes devem ser extraídas do art. 1.446 do Código Civil:

O Adquirente somente responde pelas dívidas contabilizadas;

Haverá uma solidariedade de 01 ano entre o adquirente e o alienante;

A contagem do prazo da solidariedade de 01 ano depende do momento do vencimento da obrigação.

- se antes da publicação do trespasse, contarse-á da publicação do trespasse;

- se a obrigação irá vencer após a publicação, a contagem iniciar-se-á do vencimento.

Esquematizando a Contagem do Prazo de Responsabilidade Solidária

o Dívida Vencida - Tratando-se de dívida já vencida, o prazo de 1 ano é contado a partir da publicação

do contrato de trespasse; e

o Dívida Vincenda - Tratando-se, em contrapartida, de dívida vincenda, o prazo de 1 ano é contado

do dia de seu vencimento da dívida.

Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal

A mera instalação de um novo estabelecimento, em um lugar ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de

atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no art. 1.146 do CCB.

2. Obrigação Tributária

- Sucessão Tributária

Nesses casos não se aplica o disposto no art. 1.146 do CC, uma vez que a sucessão tributária ou trabalhista possuem

regimes jurídicos próprios, previstos em legislação específica (art. 133 do CTN e 448 da CLT, respectivamente).

Nessa linha, preleciona André Luiz Santa (Direito Empresarial Esquematizado, 2016): É preciso deixar bastante

claro, também, que essa sistemática de sucessão obrigacional prevista no art. 1.146 do Código Civil só se aplica

às dívidas negociais do empresário, decorrentes das suas relações travadas em consequência do exercício da

empresa (por exemplo, dívidas com fornecedores ou financiamentos bancários). Em se tratando, todavia, de dívidas

tributárias ou de dívidas trabalhistas, não se aplica o disposto no art. 1.146 do Código Civil, uma vez que a sucessão

tributária e a sucessão trabalhista possuem regimes jurídicos próprios, previstos em legislação específica (arts.

133 do CTN e 448 da CLT, respectivamente).

MANUAL CASEIRO

31

Obs.1: Art. 133, II, do CTN.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra

razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento

adquirido, devidos até à data do ato:

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; (Responsabilidade

Integral).

Obs.1: Na hipótese da alienante não exercer mais qualquer atividade, a responsabilidade será integral. O adquirente

responde sozinho. Não possuindo mais o alienante responsabilidade.

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da

data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria

ou profissão. (Responsabilidade Solidária)

a) Alienante continua explorando uma atividade art. 133, II, CTN. O adquirente responde pela dívida

tributária anterior do alienante, porém, responde de forma subsidiária. Tem direito ao chamado benefício de

ordem (significa que se for demandado pelo fisco, terá direito de indicar bens do alienante, para que esses

bens sejam atingidos primeiramente.

b) Alienante retoma o exercício da atividade em até seis meses contado do trespasse art. 133, II,

CTN. O adquirente responde pela dívida tributária anterior do alienante, porém, responde de forma

subsidiária. Tem direito ao chamado benefício de ordem (significa que se for demandado pelo fisco, terá

direito de indicar bens do alienante, para que esses bens sejam atingidos primeiramente.

Candidato, o que é o benefício de ordem? O benefício de ordem no contexto do trespasse, significa que o

adquirente somente pagará após o alienante, como o próprio nome nos sugere, há um benefício na ordem da

responsabilidade, sendo primeiramente do alienante.

3. Obrigação Trabalhista

MANUAL CASEIRO

32

Nos termos do art. 448 da CTL - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os

contratos de trabalho dos respectivos empregados.

Dessa forma, contemplamos que existe sucessão trabalhista em relação ao contrato de trespasse, respondendo pelas

obrigações anteriores ao trespasse.

- Exceções à regra da Sucessão

a) na Recuperação Judicial;

b) na Falência.

Processo falimentar (Falência) – Art. 141, II, LF.

O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do

devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de

trabalho.

Recuperação Judicial – Art. 60, §único.

O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obriga-ções do

devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.

Informativo 548, STF. Reconhece a constitucionalidade dos dispositivos acima abordados, e, de fato, não haverá

sucessão nessas hipóteses.

*Recuperação extrajudicial – nessa hipótese, haverá sucessão, posto que não cabe interpretação ampliativa do

dispositivo legal, que restringe a excepcionar a regra na hipótese de recuperação judicial. Existe sucessão!!!

4. Outros pontos relacionados ao trespasse

4.1) Súmula 451 do STJ: é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.

4.2) Cláusula de não concorrência

O art. 1.147 do Código Civil positivou no direito empresarial brasileiro a chamada cláusula de não concorrência

(também conhecida como cláusula de não restabelecimento ou cláusula de interdição da concorrência): “não

havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos

cinco anos subsequentes à transferência”.

A cláusula de não concorrência:

- em regra, é implícita;

O alienante não poderá fazer concorrência com adquirente, salvo, se tiver concordância expressa do adquirente. Em

virtude disso é que, ela é considerada como cláusula implícita.

MANUAL CASEIRO

33

Mesmo na ausência de cláusula contratual expressa, o alienante tem a obrigação contratual implícita de não fazer

concorrência ao adquirente do estabelecimento empresarial.

Precedente: STF 1913 – Caso CIA Juta

O estudo da mencionada cláusula nos remete ao célebre litígio entre a Companhia de Tecidos de Juta contra

o Conde Álvares Penteado e a Companhia Paulista de Aniagem. O caso é famoso no seio da comunidade jurídica

não apenas por se tratar de leading case acerca do tema em foco, mas, sobretudo, por ter proporcionado uma

brilhante batalha jurídica entre dois dos maiores juristas brasileiros. Advogando em nome dos interesses da

Companhia de Tecidos de Juta figurava Carvalho de Mendonça. No outro polo da demanda, defendendo os

interesses do Conde e da Companhia de Aniagem, encontrava-se ninguém menos do que Rui Barbosa, que passou

a atuar no processo quando este já se encontrava no Supremo Tribunal Federal.

pode ser prevista no contrato de trespasse, usufruto e arrendamento;

possui limites;

A cláusula de não concorrência possui limites quanto ao tempo, quanto ao território e limites quanto ao ramo de

atividades.

Limite temporal;

Limite territorial;

Limite quanto à atividade.

- possui fundamentos

O objetivo é evitar o desvio de clientela e a concorrência desleal.

4.3) Aviamento

Subjetivo: relacionado coma fama do sujeito.

Objetivo: relacionado com a fama que possui o próprio negócio.

4.4) Sub-rogação dos Contratos

Segundo o art. 1.148 do Código Civil, “salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do

adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo

os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa,

ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante”.

Regra: existe a sub-rogação dos contratos na realização do trespasse.

Exceção (2): porém, não haverá possibilidade de sub-rogação desses contratos quando houver proibição expressa

no próprio contrato ou ainda, quando o contrato tem caráter pessoal.

MANUAL CASEIRO

34

Enunciado 08 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal

A sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não

possuam caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação.

Contrato de Locação - Enunciado 234 do CJF - Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato

de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente.

Isso ocorre, pois o contrato de locação tem caráter pessoal, conforme o art. 13 da Lei de Locações. Assim, deve

haver a concordância prévia para a transferência do contrato.

4.5) Cessão de créditos: produz feitos em relação aos devedores após a publicação, devedor que paga de boa-fé ao

cedente fica exonerado.

- Os efeitos se dão só após a publicação do trespasse.

Art. 1.149 do CC - A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos

respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-

fé pagar ao cedente.

Contemplamos que, de igual modo que o adquirente assume as dívidas contabilizadas do alienante (art. 1146), ele

assume também todo o ativo contabilizado. Sendo assim, efetuada a transferência, a partir do registro no órgão

competente, conforme determinado pelo art. 1.144 do CC, cabe aos devedores pagar ao adquirente do

estabelecimento.

Caso, entretanto, esses devedores paguem, de boafé, ao antigo titular do estabelecimento – ou seja, ao alienante –,

ficarão livres de responsabilidade pela dívida, cabendo ao adquirente nesse caso, cobrar do alienante, que recebeu

os valores de forma indevida, uma vez que já havia transferido seus créditos quando da efetivação do trespasse.

5. Nome Empresarial

Consiste na expressão que identifica o empresário ou a sociedade empresária nas relações jurídica que

formalizam em decorrência do exercício da atividade empresarial. Em outras palavras é aquele nome sob o qual

exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes.

Corroborando, no tocante ao nome empresarial, ensina André Luiz (Direito Empresarial Esquematizado): Assim

como todos nós, pessoas físicas, possuímos um nome civil, o qual nos identifica nas relações jurídicas de que

participamos cotidianamente, os empresários – empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária – também

devem possuir um nome empresarial, que consiste, justamente, na expressão que os identifica nas relações jurídicas

que formalizam em decorrência do exercício da atividade empresarial.

MANUAL CASEIRO

35

Obs.1: O nome empresarial existe e tem com função a identificação do empresário. Em virtude disso, é que o nome

empresarial não pode ser confundido com a marca, esta ultima, identifica produtos ou serviços. Já o nome

empresarial irá identificar o próprio empresário.

Obs.2: O nome empresarial tem proteção estadual perante a junta comercial em que for registrado. Diferentemente

da marca, a proteção do nome é estadual, ao passo que a marca tem proteção em todo território nacional.

O nome empresarial é protegido somente no território onde for registrado na Junta Comercial.

Obs.3: Alienação

No tocante a possibilidade de alienação no nome empresarial, temos a regra esculpida ao teor do art. 1.164, caput,

do Código Civil, e a sua exceção ao teor do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.

Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome

do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.

Referente a regra e exceção esculpidas ao teor do art. 1.164 do Código Civil, melhor ensina o Professor André Luiz

(Direito Empresarial Esquematizado) o Código Civil dispõe, em seu art. 1.164, que “o nome empresarial não pode

ser objeto de alienação”, mas ressalva a possibilidade de o adquirente do estabelecimento empresarial

continuar usando o antigo nome empresarial do alienante, precedido do seu e com a qualificação de sucessor, desde

que o contrato de trespasse permita (art. 1.164, parágrafo único, do Código Civil: “o adquirente de

estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu

próprio, com a qualificação de sucessor”). Portanto, a regra do caput do art. 1.164 do Código Civil, que prevê a

inalienabilidade do nome empresarial, deve ser interpretada em consonância com a regra do seu parágrafo único.

Assim, embora o nome empresarial, em si, não possa ser vendido, é possível que, num contrato de alienação do

estabelecimento empresarial (que é chamado de trespasse), ele seja negociado como elemento integrante desse

próprio estabelecimento (fundo de empresa).

Obs.4: Espécies de Nome Empresarial

Espécies de Nome Empresarial Firma Denominação Firma individual Razão Social

Firma: esta pode ser individual ou social, é espécie de nome empresarial formada por um nome civil, do

próprio empresário, no caso da firma individual, ou de um ou mais sócios, no caso de firma social. O núcleo

do nome é sempre um nome civil, podendo ser indicado na firma o ramo de atividade.

MANUAL CASEIRO

36

a. Individual:

b. Razão social: pessoa jurídica + firma.

Denominação: esta só poderá ser social, sendo formada por qualquer expressão linguística e a indicação do

objeto social (ramo de atividade), esta obrigatória nos casos dos art.s 1.158, § 2, 1.160 e 1.161 do CC.

Obs.: Espécie de Empresário X Nome Empresarial que utiliza.

Obs.5: Princípios do Nome Empresarial

o Veracidade: o nome empresarial precisa ser verdadeiro.

De acordo com o princípio da veracidade, o nome empresarial não poderá conter nenhuma informação falsa. Sendo

a expressão que identifica o empresário em suas relações como tal, é imprescindível que o nome empresarial só

forneça dados verdadeiros àquele que negocia com o empresário.

o Moralidade

o Novidade

Por princípio da novidade, se entende a proibição de se registrar um nome empresarial igual ou muito parecido

com outro já registrado.

O nome empresarial irá conferir ao seu titular o direito de ter o seu nome de forma exclusiva, proibindo que haja

futuros nomes semelhantes (idênticos).

*Novidade: Info. 426, STJ – relativização do princípio da novidade.

*Info 464, STJ.

6. Desconsideração da Personalidade Jurídica

O ordenamento jurídico prevê algumas situações em que a autonomia patrimonial pode ser afastada. Tais hipóteses

são chamadas de “desconsideração da personalidade jurídica” (disregard of legal entity ou teoria

MANUAL CASEIRO

37

do superamento da personalidade jurídica). Quando se aplica a desconsideração da personalidade jurídica, os bens

particulares dos administradores ou sócios são utilizados para pagar dívidas da pessoa jurídica.

Isso significa que, preenchidos os requisitos legais, é possível, ao juiz, desconsiderar, de forma episódica, o “véu”

protetor da pessoa jurídica, chegando-se aos bens dos sócios.

Dessa forma, com a finalidade de salvaguardar o princípio da autonomia patrimonial, evitando o seu uso

abusivo e deturpado, formulou-se a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, a qual deveria ser

aplicada quando se constatasse o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento de seus credores.

Nesse sentido, em termos de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se adotado duas teorias no

Ordenamento Jurídico Brasileiro, a denominada, Teoria Maior e a Teoria Menor.

Art. 50, CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber

intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Dessa forma, na desconsideração da personalidade jurídica, o juiz, mediante requerimento, autoriza que os

bens particulares dos administradores ou sócios sejam utilizados para pagar as dívidas da pessoa jurídica,

mitigando, assim, a autonomia patrimonial.

Obs.1: Teoria Maior X Teoria Menor

Teoria Maior da Desconsideração é a regra no Ordenamento Jurídico Brasileiro, irá exigir a prova da fraude; do

abuso da pessoa jurídica; da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Teoria Menor da Desconsideração A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica tem espaço no

âmbito do direito ambiental e do consumidor, e nas relações trabalhistas, e para a sua decretação é suficiente o mero

inadimplemento.

MANUAL CASEIRO

38

Teoria MAIOR

Teoria MENOR

O Direito Civil brasileiro adotou a chamada teoria

maior da desconsideração. Isso porque o art. 50 exige,

além da insolvência, que se prove o desvio de finalidade

(teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial

(teoria maior objetiva).

No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,

adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso

porque, para que haja a desconsideração da

personalidade jurídica nas relações jurídicas

envolvendo consumo ou responsabilidade civil

ambiental, basta provar a insolvência da pessoa jurídica.

Deve-se provar:

1) Insolvência

2) Abuso da personalidade (desvio de finalidade ou

confusão patrimonial)

Deve-se provar apenas a insolvência. Art. 4º da Lei n.

9.605/98 (Lei Ambiental).

Art. 28, § 5º do CDC.

Obs.2: Momento para Aplicação

A desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes previstos no art. 134 do Novo Código de Processo Civil,

pode ser determinada em todas as fases do processo.

Todas as fases do processo.

Obs.3: Prazo

O STJ entende que a desconsideração da personalidade jurídica não está sujeita a prazo, pois não foi fixado

em lei (Informativo 468). Trata-se de um direito potestativo, portanto, se existisse prazo, seria um prazo

decadencial.

Dessa forma, contemplamos que a desconsideração da personalidade jurídica não está sujeita a prazo.

Obs.4: Possibilidade de ser aplicada de forma inversa – Desconsideração Inversa.

Estudou-se até o presente momento que a teoria da desconsideração surgiu e foi aplicada, historicamente, com a

finalidade de permitir a execução de bens particulares dos sócios e/ou administradores por dívidas da sociedade.

Mas será possível fazer o caminho inverso? Questiona-se: Será possível, por exemplo, executar bens sociais por

dívidas pessoais de um de seus sócios? Tratase do que se tem chamado de desconsideração inversa, que consiste,

como a própria expressão indica, aplicar os fundamentos da disregard doctrine para permitir que a pessoa jurídica,

eventualmente, responda por obrigações pessoais de um ou mais de seus integrantes. Atualmente, a desconsideração

inversa tem sido muito aplicada em questões relativas ao direito de família, em processos nos quais se percebe que

MANUAL CASEIRO

39

um dos cônjuges desvia bens pessoais para o patrimônio de uma pessoa jurídica com a finalidade clara de afastá-los

da partilha ou frustrar a execução de alimentos.

A obrigação foi adquirida pelo sócio, porém irá atingir o patrimônio da pessoa jurídica, o caminho é inverso

para afastar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio de modo a responsabiliza-lo.

A desconsideração inversa foi admitida expressamente no REsp 948.117/MS. É muito comum haver

desconsideração inversa no direito de família (ex.: quando o Romário se separou da Mônica Santoro houve aplicação

da desconsideração inversa, pois o patrimônio do casal estava em nome de pessoa jurídica), mas não é somente

nesse caso que ocorre a desconsideração inversa.

STJ: RESP 948.117/MS

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO

CC∕02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.

POSSIBILIDADE. [...] III – A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento

da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da

personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa

jurídica por obrigações do sócio controlador. IV – Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é

combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o

sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma

interpretação teleológica do art. 50 do CC∕02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de

modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os

requisitos previstos na norma. V – A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como

medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos

relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC∕02. Somente se forem verificados

os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, “levantar o véu” da personalidade

jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. VI – À luz das provas produzidas, a decisão

proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de

confusão patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para

adquirir bens de uso particular. [...] (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

22/06/2010, DJe 03/08/2010).

O Enunciado n. 283 CJF/STJ esclarece que: “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica

denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens

pessoais, com prejuízo a terceiros”.

MANUAL CASEIRO

40

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do

Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese

de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Obs.5: Aplicação de Oficio

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada de ofício? Em regra, a desconsideração da

personalidade jurídica não pode ser aplicada de ofício, pois a teoria maior (consagrada no art. 50/CC) depende

de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público. Entretanto, no caso da teoria menor, que é

aplicada nas relações consumeristas, no direito ambiental e na justiça do trabalho, a desconsideração da

personalidade jurídica pode ser aplicada de ofício pelo juiz.

Obs.6: Dissolução Irregular

Seria suficiente a alegação de dissolução irregular da sociedade para alcançar a aplicação da teoria da

desconsideração? O STJ vem entendendo que a dissolução irregular, por si só, não é suficiente para aplicação da

teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, além da dissolução, seria necessário o preenchimento

dos requisitos da chamada teoria maior da desconsideração.

Obs.7: É exigida a citação do sócio?

Informativo 501, STJ. Entende que seria suficiente a intimação.

Obs.8: Teoria Indireta da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Consiste na possibilidade de aplicar a teoria da desconsideração para grupos societários (pessoas jurídicas que

compõem o mesmo grupo de sociedade, ou até mesmo grupos distintos). Nesse sentido, o Informativo 513 do STJ

e Informativo 480.

INFORMATIVO 513, STJ. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO, NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO INCIDENTAL, DOS

EFEITOS DA FALÊNCIA À SOCIEDADE DO MESMO GRUPO. É possível, no âmbito de procedimento

MANUAL CASEIRO

41

incidental, a extensão dos efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo, sempre que houver evidências de

utilização da personalidade jurídica da falida com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros, e desde

que, demonstrada a existência de vínculo societário no âmbito do grupo econômico, seja oportunizado

o contraditório à sociedade empresária a ser afetada. Nessa hipótese, a extensão dos efeitos da falência às sociedades

integrantes do mesmo grupo da falida encontra respaldo na teoria da desconsideração da personalidade jurídica,

sendo admitida pela jurisprudência firmada no STJ. (AgRg no REsp 1.229.579-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado

em 18/12/2012).

Destaque-se, existe doutrina argumentando no sentido de que seria verdadeira extensão da responsabilidade, e não

hipótese de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria indireta.

Exemplo: Vários Grupos com personalidade jurídica diversa.

Apenas uma delas está falida, porém, dependendo das circunstâncias, poderá estender a desconsideração

(extensão da responsabilidade e da própria falência para as outras pessoas jurídicas).

Ademais, o STJ entende que é possível estender a aplicação a teoria da desconsideração da personalidade

jurídica inclusive para atingir pessoas jurídicas que compõem grupos societários distintos, em razão da

influência societária (independentemente de participação no capital social).

INFORMATIVO 480, STJ. EXTENSÃO. EFEITO. FALÊNCIA. SOCIEDADE. A Turma entendeu

ser possível estender os efeitos da falência de uma empresa a outra, por decisão incidentalmente proferida, sem

a oitiva da interessada, na hipótese em que não há vínculo societário direto entre as empresas, mas em que

há suspeitas de realização de operações societárias para desvio de patrimônio da falida nos anos anteriores

à quebra, inclusive com a constituição de sociedades empresárias conjuntas para esse fim. A análise da

regularidade desse procedimento não pode desprender-se das peculiaridades do caso. Assim, não é possível,

MANUAL CASEIRO

42

no processo civil moderno, apreciar uma causa baseando-se exclusivamente nas regras processuais, sem

considerar, em cada hipótese, as suas especificidades e, muitas vezes, a evidência com que se descortina o

direito material por detrás do processo. Hoje, tanto na doutrina como na jurisprudência, está claro que as regras

processuais devem estar a serviço do direito material, nunca o contrário. A cadeia societária descrita no

caso demonstra a existência de um modus operandi que evidencia a influência de um grupo de

sociedades sobre o outro, seja ele ou não integrante do mais amplo. Logo, é possível coibir esse modo de

atuação mediante o emprego da técnica da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que para isso

lhe deva dar nova roupagem. A jurisprudência tem que dar resposta a um anseio social, encontrando novos

mecanismos para a atuação do direito, tendo a desconsideração da personalidade jurídica que se encontrar em

constante evolução para acompanhar todas as mudanças do tecido social e coibir, de maneira eficaz, todas as

novas formas de fraude mediante abuso da personalidade jurídica. A Turma reafirmou ainda que se pode

estender o efeito do decreto de falência a sociedades coligadas do falido sem a necessidade de ação

autônoma. (REsp 1.259.020-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2011).

INFORMATIVO 364, STJ. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. Na espécie,

a sentença decretou a falência de empresa, nomeando síndico, que requereu a extensão dos efeitos da falência às

demais empresas do grupo. O juízo, em despacho, acolheu a desconstituição da personalidade jurídica de todas elas,

com vistas a alcançar também seus respectivos sócios e acionistas. O Tribunal a quo apenas proveu o recurso para

afastar a agravante com base no art. 34 da Lei de Falência. Assim, a questão versa em determinar se foi legítima a

extensão dos efeitos da falência à recorrente e a uma das empresas do grupo. Isso posto, a Turma, prosseguindo na

renovação do julgamento, por maioria, deu provimento ao recurso para afastar a recorrente das conseqüências da

decisão extensiva dos efeitos da falência. A recorrente, que detém cotas de participações das empresas, não poderia

assumir dívidas de sociedades em que não figurou como administradora, na ausência de ato abusivo ou excesso de

poder. Precedentes citados: REsp 211.619-SP, DJ 23/4/2001; REsp 170.034-SP, DJ 23/10/2000, e RMS 14.168-SP,

DJ 5/8/2002. (REsp 786.345-SP, Rel. Min. originário Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min.

Ari Pargendler, julgado em 21/8/2008).

INFORMATIVO 356,STJ. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. Houve

a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) da empresa devedora, ao imputar ao

grupo controlador a responsabilidade pela dívida, sem sequer as instâncias ordinárias declinarem presentes os

pressupostos do art. 50 do CC/2002. Houve apenas menção ao fato de que a cobrança é feita por um órgão público

e que a empresa controlada seria simples longa manus da controladora. Daí a violação do art. 131 do CPC, visto que

não há fundamentação nas decisões das instâncias ordinárias, o que leva a afastar a extensão do arresto às recorrentes

em razão da exclusão da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ressalvado o direito de a recorrida

MANUAL CASEIRO

43

obter nova medida para a defesa de seu crédito acaso comprovadas as condições previstas no retrocitado artigo.

Anotou-se não se cuidar da chamada teoria menor: desconsideração pela simples prova da insolvência diante de

tema referente ao Direito Ambiental (art. 4º da Lei n. 9.605/1998) ou do Consumidor (art. 28, § 5º, da Lei n.

8.078/1990), mas sim da teoria maior que, em regra, exige a demonstração do desvio de finalidade da pessoa jurídica

ou a confusão patrimonial. Precedente citado: REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004. (REsp 744.107-SP, Rel. Min.

Fernando Gonçalves, julgado em 20/5/2008).

INFORMATIVO 195, STJ. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA.

PEDIDO. SÍNDICO. Respaldado na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o síndico da massa

falida pode pedir ao juiz a extensão dos efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo, isso se houver

evidências de sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros (Lei n. 6.024/1974

e Lei de Falências). Essa providência prescinde de ação autônoma. Precedentes citados: RMS 12.872-SP, DJ

16/12/2002; REsp 158.051-RJ, DJ 12/4/1999; REsp 211.619-SP, DJ 23/4/2001; REsp 252.759-SP, DJ

27/11/2000, e REsp 332.763SP, DJ 24/6/2002. (REsp 228.357-SP, Rel. Min. Castro Filho, julgado em

9/12/2003).

Obs.9: Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica pela Administração Pública

Segundo o entendimento do STJ (ROMS 15.166/BA), a Administração Pública pode aplicar a teoria da

desconsideração em uma situação de nítida fraude à Lei de Licitações em razão do princípio da moralidade e

indisponibilidade do interesse público, por exemplo, é juridicamente possível que, em procedimento licitatório, a

Administração Pública estenda os efeitos decorrentes de uma sanção de idoneidade aplicada à sociedade ABC para

inabilitar a sociedade XYZ, que tem exatamente o mesmo objeto social, mesmos sócios e mesmo endereço daquela

sociedade declarada inidônea, de modo a se evitar a fraude. Cabe registrar que, para a Administração Pública aplicar

a desconsideração da personalidade jurídica, tem que haver um procedimento administrativo instaurado de

maneira regular, assegurando o contraditório e a ampla defesa àquela sociedade.

In casu, a empresa estava impedida de contratar com o poder público, em decorrência de sanção. Os sócios criam

uma “outra” sociedade limitada, com os mesmos sócios e demais elementos identificadores, criada tão somente para

driblar a sanção aplicada (proibição de contratar com o poder público). Nesse contexto, é possível que a

Administração Pública desconsidere a personalidade jurídica daquela sociedade.

7. EIRELI: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

7.1 Noções Introdutórias

MANUAL CASEIRO

44

A EIRELI foi introduzida pela Lei 12.441/2011 e está disciplinada no art. 980-A do Código Civil. Este dispositivo

tem seis parágrafos, sendo que o quarto foi objeto de veto presidencial.

A EIRELI é uma nova forma de exploração da atividade empresarial. Portanto, depois do advento da Lei

12.441/2011, existem três formas de exploração da atividade empresarial: empresário individual (pessoa natural),

sociedade (pessoa jurídica) e EIRELI (pessoa jurídica).

7.2 Conceito

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) é uma categoria empresarial que permite a constituição

de uma empresa com apenas um sócio: o próprio empresário.

Essa modalidade foi criada em 2011 e surgiu com o propósito de acabar com a figura do sócio “fictício”, prática

comum em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por, no mínimo,

duas pessoas, e agora podem ser abertas com um único sócio.

A Eireli permite a separação entre o patrimônio empresarial e privado. Ou seja, caso o negócio contraia dívidas,

apenas o patrimônio social da empresa será utilizado para quitá-las, exceto em casos de fraude.

7.3 Previsão Legal

Art. 980-A - A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da

totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-

mínimo vigente no País.

§ 1° - O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou

a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.

§ 2° - A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar

em uma única empresa dessa modalidade.

§ 3° - A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas

de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal

concentração.

§ 6° - Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para

as sociedades limitadas.

Obs.1: Quando há uma omissão neste dispositivo, deve-se aplicar as regras da sociedade limitada à EIRELI.

Por exemplo, há omissão no tocante a administração da EIRELI ser necessariamente sócio ou não. Assim,

segundo o art. 1061/CC, na sociedade limitada, o administrador não precisa ser sócio. Então, o administrador

MANUAL CASEIRO

45

da EIRELI não precisa ser o seu instituidor; este pode indicar uma outra pessoa para administrar a

EIRELI. Nesse caso, aplicar-se-á o dispositivo que trata da sociedade limitada a EIREILI.

Constituída por uma única pessoa;

Capital integralizado no momento da constituição;

Não inferior a 100x o maior salário mínimo vigente;

Nome empresarial – EIRELI (após firma ou denominação) ao final;

Pessoa natural e uma única EIRELI.

7.4 Natureza Jurídica

Existe uma controvérsia quanto a natureza jurídica da EIRELI. O entendimento predominante é que a EIRELI não

seria uma sociedade unipessoal, mas sim um novo ente jurídico personificado.

Correntes:

a) Sociedade Unipessoal (Sérgio Campinho/Fábio Ulhoa Coelho/Erasmo Valladão: A EIRELI seria um exemplo

de sociedade unipessoal, portanto, com apenas um único sócio que seria titular de todo o capital social;

b) Novo Ente Jurídico Personificado: A EIRELI corresponde a um novo ente jurídico personificado, distinto das

sociedades, tendo sido incluído o inciso VI no art. 44 do CC/02, o que evidencia não se tratar de sociedade, pois,

se assim fosse, não seria necessária a inclusão deste inciso. E, como não seria uma sociedade, também não seria

pertinente falar em “sócio” ou capital “social”, de modo que o único titular da EIRELI seria o “instituidor”.

Nesse sentido, os Enunciados das Jornadas de Direito Civil.

Enunciado 469 da V Jornada de Direito Civil do CJF: “A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

(EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado”.

Enunciado 03 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “A Empresa Individual de Responsabilidade

Limitada – EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da

sociedade empresária”.

Obs.: Eireli | Empresário individual e Subsidiária Integral

Qual é a diferença entre a EIRELI, o empresário individual e a subsidiária integral?

O empresário individual é uma pessoa natural e tem responsabilidade ilimitada.

Já a EIRELI é uma pessoa jurídica (art. 44, VI do Código Civil) e tem responsabilidade limitada. A subsidiária

integral, por sua vez, é uma companhia, ou seja, é uma sociedade anônima, e tem a característica peculiar de

possuir apenas um único acionista, que é uma pessoa jurídica nacional (art. 251 da Lei 6.404/1976). Podemos

MANUAL CASEIRO

46

citar como exemplo de subsidiária integral a Transpetro, cuja única acionista é a Petrobras. Em regra geral,

uma sociedade deve ter pluralidade de sócios. Portanto, a subsidiária integral é uma exceção a essa regra, pois

ela é uma sociedade unipessoal (unipessoalidade originária e permanente).

Obs.: ENUNCIADO 62 DA II JORNADA DE DIREITO CO-MERCIAL DO CONSELHO DE JUSTIÇA

FEDERAL. O produtor rural, nas condições mencionadas do art. 971 do CCB, pode constituir EIRELI.

7.5 Local de Registro da EIRELI

Existem dois entendimentos à respeito do local do registro da EIRELI.

a. uma primeira orientação sustenta ser a EIRELI sempre uma empresa, portanto, o arquivamento de seu ato

constitutivo deveria ocorrer sempre na junta comercial.

b. uma segunda corrente que é majoritária, sustenta a necessidade de ser analisado o objeto explorado, para, então,

ser definida se ela explora empresa ou não; se não for organizada uma atividade empresária, como ocorre para

atividades intelectuais (regra), a EIRELI deverá ser registrada no Cartório RCPJ, não se sujeitando à falência.

LOCAL DE REGISTRO DA EIRELI:

ENUNCIADO 471 DA V JORN. DE DIREITO CIVIL DO CJF: Os atos constitutivos da EIRELI devem ser

arquivados no registro competente, para fins de aquisição de personalidade jurídica. A falta de arquivamento ou de

registro de alteração dos atos constitutivos configura irregularidade superveniente.

MANUAL CASEIRO

47

DIREITO EMPRESARIAL I

Conteúdo 04: Introdução ao Direito Empresarial

1.1 Instituidor da EIRELI

Existem dois entendimentos:

(a) SOMENTE PESSOA NATURAL (Tavares Borba / IN 10 do DREI): A pessoa natural é a destinatária da

norma, pois a intenção do legislador foi permitir que a pessoa natural conseguisse obter a responsabilidade limitada,

já que inexistente em relação ao empresário individual. A sociedade já teria a possibilidade de constituir

subsidiária integral;

INSTRUÇÃO NORMATIVA 117 DO DNRC. 1.2.11 – IMPEDIMENTO PARA SER TITULAR: “Não pode ser

titular de EIRELI a pessoa jurídica, bem assim a pessoa natural impedida por norma constitucional ou por lei

especial”.

(b) PESSOA NATURAL OU JURÍDICA (TRF): Não há vedação para a pessoa jurídica ser titular do capital da

EIRELI, pois o artigo 980-A, caput, fala em “pessoa”, gênero do qual são espécies a natural e a jurídica. Qualquer

interpretação em sentido contrário violaria o princípio da legalidade.

Assim, no entendimento do Juan Vazquez, a Instrução Normativa 117 do DNRC viola o princípio da legalidade

(art. 5°, II/CRFB), pois uma instrução normativa, comando normativo inferior a lei, não pode trazer uma restrição

que não está compreendida em lei. Portanto, na concepção do professor, tanto pessoa jurídica quanto pessoa natural

pode instituir uma EIRELI.

ENUNCIADO 468 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF: A empresa individual de responsabilidade

limitada só poderá ser constituída por pessoa natural.

Atenção: este enunciado provocou a alteração da IN 117/DNRC que, originariamente previa a possibilidade de

pessoa jurídica integrá-la.

ENUNCIADO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE DI-REITO CIVIL: REDAÇÃO

APROVADA: A empresa individual de responsabilidade limitada poderá ser constituída por pessoa jurídica,

admitida a sua participação em mais de uma empresa dessa modalidade.

Proc. N.º: 0800278-98.2012.4.05.8300 – 4ª TURMA TRF 5ª REGIÃO: Trata-se de mandado de segurança

preventivo impetrado por FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA DE APOIO AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL

DE PERNAMBUCO, fundação de direito privado, contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA JUNTA

COMERCIAL DE PERNAMBUCO- JUCEPE. Essa fundação foi instituída para apoiar o IMP (Instituto de

MANUAL CASEIRO

48

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira) e desejava criar uma EIRELI para explorar uma farmácia (renda para o

instituto). O MP de Pernambuco autorizou. A decisão também afastou a restrição da IN 117 do DNRC.

1.2 Administrador da EIREI

Conforme já destacado acima, não há previsão legal específica quanto ao administrador da EIREI, de modo que,

aplicar-se-á as regras referente à sociedade limitada.

Diante da omissão, recorrem-se as regras da sociedade limitada. Assim, essa questão não tem resposta no art.

980-A do Código Civil. Quando há uma omissão neste dispositivo, deve-se aplicar as regras da sociedade limitada

à EIRELI, por força do § 6° do art. 980-A/CC.

Dessa forma, segundo o art. 1.061/CC, na sociedade limitada, o administrador não precisa ser sócio.

Então, o administrador da EIRELI, consequentemente, também não precisa ser o seu instituidor; este pode indicar

uma outra pessoa para administrar a EIRELI.

1.3 Capital Social da EIRELI

a) O art. 980-A, caput, afirma que deverá estar integralizado no ato da constituição (não pode parcelar), não

podendo ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Essa exigência da capital mínimo não é

comum em nosso sistema.

Obs.1: O caput do art. 980-A/CC prevê que a EIRELI tem capital social, que deve estar todo integralizado no

momento de sua constituição e não pode ser inferior a 100 vezes o salário-mínimo vigente no país.

Assim: não cabe parcelamento!

Obs.2: Existe uma ADIN (4.637) no STF questionando essa vinculação ao salário mínimo e a exigência desse valor,

pois violaria a livre iniciativa, mas não foi concedida a liminar.

b) O capital pode ser integralizado com bens, dinheiro ou crédito, não sendo admitida a contribuição em

serviços (art. 1.055, § 2º aplicável em consonância com o 980-A, § 6). Aplicam-se as regras do artigo 1.005,

portanto, se houver integralização com bens, o instituidor ficará responsável pela evicção e por sua correta

estimação (art. 1.055, § 1º, CC/02 – só não haverá solidariedade). Em caso de integralização com crédito, o

instituidor ficará responsável pelo pagamento, excepcionando a regra do artigo 296 do CC/02, que trata da cessão

de crédito.

Enunciados das Jornadas de Direito Civil

Enunciado 04 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “Uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital

da empresa individual de responsabilidade limitada não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores

alterações no salário mínimo”.

MANUAL CASEIRO

49

Enunciado 473 da V Jornada de Direito Civil do CJF: “Art. 980-A, § 5°: A imagem, o nome ou a voz não podem

ser utilizados para a integralização do capital da EIRELI”.

É possível integralizar a EIRELI somente com:

Bens;

Dinheiro;

Créditos.

É possível transformar uma sociedade em EIRELI?

Se uma sociedade limitada possuía dois sócios e um deles saiu, ela somente pode ficar unipessoal pelo prazo de

180 dias, sob pena de dissolução (art. 1033, IV/CC). Entretanto, o sócio remanescente pode se transformar em

empresário individual (§ único do art. 1033/CC) ou em uma EIRELI, desde que o capital social mínimo seja

respeitado (§ 3° do art. 980-A/CC).

Unipessoal – pelo prazo de 180 dias.

LTDA TRANSFORMADA EIRELI.

Obs.: Destaque-se, haveria problema na transformação em uma EIRELI se esse sócio remanescente da limitada

fosse uma pessoa jurídica, por causa da controvérsia sobre uma pessoa jurídica poder ou não ser instituidora de uma

EIRELI.

2. Classificação das Sociedades

a) Conceito de Sociedade: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir,

com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

b) Natureza do Contrato Social: contrato plurilaterial.

b.1) contrato plurilateral: 1. Escopo comum; 2. Pluralidade de partes.

c) Elementos do contrato de sociedade: art. 981, do Código Civil de 2002.

o Pluralidade de sócios;

o Affectio Societatis

o Contribuição para o capital social;.

o Partilha dos resultados

MANUAL CASEIRO

50

Elementos do Contrato de Sociedade

a) Pluralidade de Sócio

Em nosso ordenamento jurídico, a pluralidade de sócios é pressuposto de existência de uma sociedade (art. 981 do

CC). Dessa forma, como regra é vedada a sociedade unipessoal.

Exemplo de exceção: EIRELI (sociedade unipessoal), embora seja divergente esse entendimento.

IMPORTANTE:

A EIRELI NÃO É UMA SOCIEDADE UNIPESSOAL, POIS TEM NATUREZA DE PESSOA JURÍDICA DE

DIREITO PRIVADO.

A EIRELI - art. 980-A do CC - Quando tratamos desta criação, vimos que o legislador brasileiro não criou nem

empresários individuais ou uma sociedade unipessoal. Dessa forma, segundo a doutrina, na realidade, trata-se de

uma nova modalidade de pessoa jurídica (art. 44, VI do CC).

Lembre-se da divergência quanto a natureza jurídica da EIRELI.

Unipessoalidade

Exceções à Pluralidade de Sócios:

Subsidiária Integral - É espécie de sociedade anônima que tem como único sócio uma sociedade

brasileira (art. 251, § 2 da LSA).

originária;

permanente (não tem prazo, permanece unipessoal durante toda a sua existência);

Sociedade Unipessoal Temporária - Por expressa previsão legal, a sociedade poderá permanecer com

apenas um sócio, por 180 dias, enquanto se busca preencher tal vaga. Quando não cumprido tal prazo

a sociedade será dissolvida (art. 1.033, IV do CC e art.

206, I , d, L. 6.404/76.).

Art. 206,I, “d” LSA.

Art. 1.033, IV, DO CC de 2002.

b) Affectio Societatis

A qualidade do sócio é de suma importância. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem

o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social.

MANUAL CASEIRO

51

Em algumas sociedades, a figura pessoal do sócio tem uma importância muito grande – a affectio societatis, ou

seja, o “vínculo psicológico” que une os sócios é muito intenso – exercendo papel de relevo no próprio sucesso do

empreendimento. Nessas sociedades, portanto, a entrada de uma pessoa estranha ao quadro social pode afetar

seriamente o destino da empresa. Já em outras sociedades, em contrapartida, a figura pessoal dos sócios não tem

importância quase nenhuma, importando, na verdade, apenas a contribuição que o sócio dá ao capital social.

c) Capital Social

A contribuição no capital social é um dos deveres do sócio. Para que a sociedade inicie sua respectiva atividade

econômica, ou seja, para que ela cumpra seu objeto social, é necessário o aporte de recursos por parte de seus sócios,

os quais, então, precisam entregar-lhe determinadas importâncias, que corresponderão ao chamado capital social.

C.1) Conceito

O capital social é uma cifra contábil, resultante da contribuição que os sócios fizeram para tomar parte na sociedade.

A cota/ação é uma fração do capital social, que pertence ao sócio de acordo com a sua contribuição para o capital

social. Essa contribuição feita pelos sócios com bens, dinheiros e créditos vai para a pessoa jurídica da sociedade.

É apenas uma cifra contábil resultante da contribuição que os sócios fizeram para fazer parte da sociedade.

Destaque-se ainda, o capital social não deve ser confundido com o patrimônio (ativo e passivo).

O dinheiro com o qual os sócios contribuíram para o capital social entra na coluna do ativo.

O capital social é fixo, pois trata-se de uma cifra

contábil. Já o patrimônio oscila, é volátil, pois ele é

formado pelo ativo e passivo. O patrimônio líquido,

por sua vez, é obtido através da soma do ativo com o

passivo, paraa qual podemos encontrar um resultado

positivo ou negativo (lucro ou perdas).

O patrimônio é o conjunto do ativo e do passivo. Então,

o patrimônio social nada mais é do que o patrimônio da

sociedade, que se distingue do patrimônio dos sócios.

C.2) Contribuição

A contribuição poderá ser em dinheiro, bens, crédito e serviços.

C.3) Princípios

Unidade: existe apenas um único capital social. O capital social é único, não importa quantas filias a

sociedade tenha.

Capital social é ÚNICO.

Fixidez: o capital social é fixo, com exceção da cooperativa.

MANUAL CASEIRO

52

Obs.: Na cooperativa, o capital social pode ser variável ou até mesmo não existir (art. 1094, I do Código Civil).

Art. 1.094 - São características da sociedade cooperativa:

I - variabilidade, ou dispensa do capital social; Obs.: o capital social pode ser alterado, porém deverá haver um

procedimento, tanto para aumentar quanto para reduzir.

Intangibilidade: o capital social deve ser utilizado para realizar o objeto social e não para fins

particulares dos sócios.

A capital social passa a integrar o patrimônio (dotando de capacidade econômica).

Obs.: O capital social não pode ser penhorado, pois ele é apenas uma cifra contábil. O credor vai pedir a penhora

do ativo do devedor (dinheiro, bens, créditos). Quando o sócio contribui para o capital social com dinheiro, bens

ou créditos, essa contribuição entra no ativo da sociedade e pode ser utilizada pelos sócios para a realização do

objeto social (e não para fins particulares). Então, o ativo e o passivo de uma sociedade tendem a oscilar durante o

exercício da atividade empresária.

Realidade: o capital social tem que ser verdadeiro, sob pena de responsabilidade civil e penal (art. 299

do Código Penal). Assim, o valor que for declarado como integrado ao patrimônio à titulo de capital

social deverá ser observado.

Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se

o documento é particular.

d) Distribuição dos Resultados

Lucros;

Perdas;

Obs.: As perdas não se aplicam a Sociedade Ltda.

- Classificação das Sociedades

As sociedades podem ser classificadas quanto ao objeto; quanto à responsabilidade dos sócios, quanto à

nacionalidade, quanto ao instrumento de constituição, quanto a natureza, quanto a personificação.

a) Quanto ao objeto

MANUAL CASEIRO

53

Sociedade simples – se a atividade for intelectual, de natureza cientifica, sem o elemento de “empresa”, é uma

sociedade simples. O registro será no RCPJ. Sociedade empresária – O registro será na Junta Comercial.

Assim, em regra, o que define uma sociedade como empresária ou simples é o seu objeto social - se este for

explorado com empresarialidade (profissionalismo e organização dos fatores de produção), a sociedade será

empresária; ausente a empresarialidade, ter-se-á uma sociedade simples. Há apenas duas exceções a essa regra,

previstas no parágrafo único do art. 982, o qual prevê que “independentemente de seu objeto, considera-se

empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa”. Assim, a sociedade por ações (por exemplo, uma

sociedade anônima) é sempre uma sociedade empresária, ainda que não tenha por objeto o exercício de empresa; e

a sociedade cooperativa é sempre uma sociedade simples, ainda que tenha por objeto o exercício de empresa.

Obs.1: CC, Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a

1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-

se às normas que lhe são próprias.

b) Quanto à responsabilidade dos Sócios

b.1) Responsabilidade dos Sócios Limitada: a responsabilidade do sócio, nessa hipótese é limitada a

integralização do capital. Ex.: Sociedade Limitada.

b.2) Responsabilidade dos Sócios Ilimitada: nessas sociedades não há patrimônio diferenciado pela

personalidade jurídica da sociedade, logo os sócios respondem com seu patrimônio pessoal. Ex.: sociedade em nome

coletivo.

b.3) Responsabilidade dos Sócios Mista: nessa hipótese, há uma junção entre a responsabilidade limitada e

ilimitada. Ex.: Comandita simples e comandita por ações.

Obs.: Segundo esse critério classificatório, pois, as sociedades podem ser de responsabilidade ilimitada (por

exemplo, a sociedade em nome coletivo), de responsabilidade limitada (por exemplo, a sociedade anônima e a

sociedade limitada) ou mistas (por exemplo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por

ações). É preciso destacar que a limitação ou ilimitação de responsabilidade dos sócios diz respeito à sua

responsabilidade pessoal por dívidas da sociedade, ou seja, à possibilidade de os credores da sociedade executarem

o patrimônio pessoal dos sócios para satisfação de obrigações sociais. A responsabilidade dos sócios é que será

limitada ou ilimitada. A responsabilidade da sociedade, por sua vez, será sempre ilimitada.

c) Quanto à nacionalidade

c.1) Nacional: de acordo com o art. 1.126 do Código Civil, “é nacional a sociedade organizada de

conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração”.

MANUAL CASEIRO

54

Desse modo, contemplamos que pouco importa a nacionalidade dos sócios, o local de residência deles ou a origem

do capital empregado para aferição da nacionalidade da sociedade que eles constituíram. Se essa sociedade foi

constituída no Brasil, segundo as leis brasileiras e possui sede no país, trata-se de uma sociedade nacional.

Obs.: Se essa sociedade resolver mudar a sua nacionalidade, será necessário o consentimento unânime dos seus

sócios (art. 1.127 do Código Civil).

c.2) Estrangeira: em sentido inverso, quando não cumprirem as condições do art. 1.126 do Código Civil,

a sociedade será estrangeira.

Assim, se a sociedade não preenche os requisitos mencionados no art. 1.126 do Código Civil – sede no Brasil e

organização de conformidade com as leis brasileiras – será considerada uma sociedade estrangeira, necessitando,

pois, de autorização governamental para entrar em funcionamento no nosso País. Poderá ser, todavia, acionista de

sociedade anônima brasileira, sem que para tanto precise de autorização (art. 1.134).

Enunciado 486 da V Jornada de Direito Civil. A sociedade estrangeira pode, independentemente da autorização do

Poder Executivo, ser sócia em sociedade de outros tipos além das anônimas.

d) Quanto ao instrumento de contribuição

d.1) Contratuais: todas aquelas que como instrumento de constituição um contrato social.

Assim, sociedades contratuais são sociedades regidas pelo Código Civil; são constituídas por um contrato social e

dissolvidas segundo as regras do CC ou do Contrato. Nessas sociedades diz-se que a autonomia da vontade dos

sócios para a constituição do veículo societário é máxima.

d.2) Institucionais: são aquelas que tem como instrumento de constituição um estatuto.

A Sociedade Institucional, por sua vez, são constituídas por estatuto social. Os estatutos não cuidam dos interesses

particulares dos sócios, mas do interesse geral da sociedade.

e) Quanto a natureza

e.1) Sociedade de pessoas: elemento preponderante é a figura do sócio. Quando há a presença

da o Affectio Societatis.

e.2) Sociedade de capital: o elemento preponderante é a contribuição do sócio.

f) Quanto a personificação

f.1) Sociedades personificadas: com personalidade jurídica – são aquelas cujo os instrumentos de constituição

em registro próprio.

f.2) Sociedades despersonificadas: Exemplos: sociedades não personificadas de que tratamos

acima – sociedade em comum e sociedade em conta de participação –.

MANUAL CASEIRO

55

O Código Civil divide as sociedades em dois grandes grupos: em um grupo, ele tratou

das sociedades personificadas; no outro, das sociedades não personificadas. Neste, estão a sociedade em

comum e a sociedade em conta de participação. No grupo das sociedades personificadas, por sua vez, estão

a sociedade simples pura, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em nome coletivo,

a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa.

Sociedade Comum

Previsão Legal: Art. 986 - 990, do Código Civil.

Trata-se de uma sociedade sem personalidade jurídica própria.

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização,

pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da

sociedade simples.

Segundo o art. 986 do Código Civil, trata-se da sociedade que ainda não inscreveu seus atos constitutivos no

órgão de registro competente: Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária, e Cartório de Registro

Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples. Eis o teor da norma em comento: “enquanto

não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste

Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples”.

Sociedade Comum é a sociedade contratual em formação, isto é, aquelas não têm seus atos constitutivos

registrados no órgão competente.

Obs.1: Efeitos da aquisição da personalidade jurídica:

1. Nome próprio;

2. Sede própria

3. Nacionalidade própria;

4. Patrimônio próprio.

Todas essas características distintas do sócio. Enquanto não levada à registro, a sociedade comum não possui as

referidas características.

Obs.2: Prova da Existência

Art. 987 do CC - Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência

da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Deve-se analisar qual é a parte interessada na produção da prova da existência da sociedade comum.

Prova pelos Sócios - Somente por escrito; e

MANUAL CASEIRO

56

Prova por Terceiros - Qualquer meio de prova.

Corroborando ao exposto, preleciona André Luiz (Direito Empresarial Esquematizado, 2016) “Portanto, no que

se refere à prova da existência da sociedade em comum, dispôs o Código Civil que os terceiros, nas demandas

judiciais que eventualmente necessitarem propor contra essa sociedade, podem prová-la por qualquer meio de

prova. Em contrapartida, se quem necessita provar a existência da sociedade são os seus próprios sócios – com

a finalidade, por exemplo, de discutir a partilha dos investimentos –, só se admite a prova por escrito, ou seja,

a apresentação do instrumento contratual ou, pelo menos, um documento que comprove que o terceiro sabia

estar negociando com a “sociedade”, e não com o sócio”.

Obs.3: Patrimônio Especial

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

Como a sociedade em comum, por não ser uma pessoa jurídica com existência formal reconhecida pelo

ordenamento jurídico – já que a personalidade só se inicia com o registro – não tem um “patrimônio próprio”

que possa ser formalmente identificado (não possui bens em seu nome, não possui uma conta bancária em seu

nome), o seu “patrimônio social”, na verdade, é formado de bens e direitos titularizados por cada um de seus

sócios. O que o Código fez, portanto, foi estabelecer uma especialização patrimonial, ou melhor, um patrimônio

de afetação. (André Luiz (Direito Empresarial Esquematizado, 2016).

Enunciado 210 do CJF - O patrimônio especial a que se refere o art. 988 é aquele afetado ao exercício da

atividade, garantidor de terceiro, e de titularidade dos sócios em comum, em face da ausência de personalidade

jurídica.

Os bens respondem pelos atos de administração da sociedade.

Obs.: Responsabilidade dos Sócios

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício

de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

O sócio que não contrata pela sociedade, tem o direito e indicar os bens que compõem o patrimônio especial,

para serem objetos de constrição em primeiro lugar. Dessa forma, contemplamos que a responsabilidade dos

MANUAL CASEIRO

57

sócios é solidária, ilimitada, mas subsidiária pelas obrigações sociais, pois respondem primeiramente os bens da

sociedade. Entretanto, para o sócio que contratou pela sociedade a responsabilidade é direta, não

sendo resguardado pelo benefício de ordem. Em sentido contrário, aplicar-se-á o benefício de ordem para aquele

que não contratou pela sociedade.

Obs.: Não há proteção quanto ao nome ou a marca.

A sociedade em comum até pode utilizar um nome empresarial ou criar uma marca, mas ela não terá a proteção

do direito ao uso exclusivo, pois este depende do registro. Portanto, como a sociedade em comum não tem

personalidade jurídica, ela não pode ser titular nem de nome empresarial e nem de marca.

Obs.: Impossibilidade de requisição de falência.

A sociedade comum não pode requerer a falência de outro empresário.

A sociedade em comum não pode pedir a falência de outro empresário, pois o § 1° do art. 97 da Lei 11.101/2005

determina que o credor empresário, que requerer de falência do devedor, tem que apresentar certidão do Registro

Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades. O ente despersonificado tem capacidade

processual, é representada ativa e passivamente pelos seus sócios, mas não tem a possibilidade de requerer

falência por não ter a certidão que a Lei de Falência exige, ou seja, por não ser regular.

Obs.: Possibilidade de falência

A sociedade comum poderá falir.

MANUAL CASEIRO

58

Nos termos do art. 81 da Lei 11.101/2005, se a sociedade em comum for considerada empresarial, ela pode ter

a sua falência decretada, pois não é necessário ter o registro para ser empresário.

Art. 81 - A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis

também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em

relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o

desejarem.

Além disso, de acordo com o art. 105, IV da Lei 11.101/2005, podemos afirmar que a sociedade em comum

também pode confessar a sua própria falência.

Art. 105 - O devedor em crise econômicofinanceira que julgue não atender aos requisitos para

pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da

impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes

documentos: IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se

não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

Pode confessar a própria falência.

Obs.: Impossibilidade de Recuperação Judicial.

A sociedade em comum não pode requerer recuperação judicial ou extrajudicial, pois um dos requisitos para

requerer a recuperação judicial, previsto no caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, é exercer a empresa

regularmente há mais de dois anos. Além disso, o inciso V do art. 51 da Lei 11.101/2005 determina que a petição

inicial da recuperação judicial deverá ser instruída com certidão do Registro Público de Empresas que comprove

a regularidade de suas atividades.

Atenção!

Existe doutrina e é cobrado em questões de concurso, que a sociedade irregular englobaria a sociedade de fato

e a sociedade comum.

Obs.: Para o Professor JuanVasquez essa compreensão de que englobaria estaria equivocado, posto que hádifere

nças entre as referidas sociedades: sociedade comum, de fato e irregular. Trata-se de entendimento minoritário.

Sociedade em conta de Participação

Obs.: Natureza Jurídica (2 Correntes)

Existe uma controvérsia sobre a natureza jurídica da sociedade em conta de participação. No Código Civil, ela é

tratada como uma sociedade despersonificada. No entanto, a maioria da doutrina (Sérgio Campinho,

Fábio Ulhoa Coelho, Fábio Negrão) defende que ela não seria uma verdadeira sociedade, mas sim uma espécie

MANUAL CASEIRO

59

de contrato de participação. Para a maioria da doutrina, a sociedade em conta de participação é um contrato e não

uma sociedade.

1ª Corrente: não seria uma verdade sociedade, seria, em verdade, contrato de participação.

2ª Corrente: sociedade despersonificada.

1. Discute-se a possibilidade jurídica de dissolução de sociedade em conta de participação, ao fundamento de que

ante a ausência de personalidade jurídica, não se configuraria o vínculo societário. 2. Apesar

de despersonificadas, as sociedades em conta de participação decorrem da união de esforços, com

compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio

especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 3. Não há diferença ontológica entre as

sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos

efeitos jurídicos unicamente em razão da dispensa de formalidades legais para sua consti-tuição. 4. A dissolução

de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC/02, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de

participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios. ... (REsp 1230.981/RJ, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015)

Obs.: Categoria de Sócios

Na sociedade em conta de participação, sempre existe duas categorias de sócios: sócio ostensivo e sócio

participante (pode existir pluralidade tanto de sócio ostensivo quanto de participante).

De acordo com o art. 991/CC, o sócio ostensivo assume, em nome próprio, a responsabilidade pelas obrigações

celebradas com terceiros. O terceiro não negocia com a sociedade em conta de participação, mas sim com o

sócio ostensivo. Portanto, podemos afirmar que a sociedade em conta de participação não assume obrigações

perante terceiros, mas sim o sócio ostensivo.

O sócio participante apenas participa dos resultados, não tem obrigações perante terceiros. Pode até existir um

pacto interno entre o sócio ostensivo e o participante quanto a divisão de responsabilidade, mas ele não

terá efeitos em relação a terceiros.-

Ostensivo - Este atua em nome próprio e sob sua própria responsabilidade.

Participante - Estes apenas participam do resultado da sociedade.

Obs.: Prova da Existência

É possível a comprovação da existência da

sociedade em conta de participação, por qualquer meio, conforme prevê o art. 992 do Código Civil.

Art. 992 - A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade

e pode provar-se por todos os meios de direito.

MANUAL CASEIRO

60

A prova da existência de uma sociedade em conta de participação pode ser feita por qualquer meio. Essa situação

é diferente da vista na sociedade em comum, pois o art. 987/CC determina que o terceiro pode fazer prova da

existência da sociedade em comum por qualquer meio, mas o sócio somente pode fazer prova por escrito.

Obs.: Registro do Contrato

Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em

qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

A sociedade em conta de participação pode ter o seu contrato registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil

de Pessoas Jurídicas (RCPJ). Entretanto, segundo o art. 993/CC, não haverá a aquisição de personalidade jurídica

com o registro do contrato. A sociedade em conta de participação jamais terá personalidade jurídica. Tal regra é

uma exceção ao art. 985/CC, que determina que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no

registro próprio, dos seus atos constitutivos.

Obs.: Admissão de Novos Sócios

Em regra geral, o sócio ostensivo precisa da autorização dos demais sócios para admitir o ingresso de novos

sócios. Entretanto, pode haver uma cláusula em contrário no contrato da sociedade em conta de participação

possibilitando que o sócio ostensivo admita novos sócios livremente.

Art. 995 - Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o

consentimento expresso dos demais.

Obs.: Liquidação

Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o

disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na

forma da lei processual.

Esquematizando

MANUAL CASEIRO

61

DIREITO EMPRESARIAL I

Conteúdo 05: Direito Societário

Sociedade em Conta de Participação (Continuação)

Obs.: Falência da Sociedade em Conta de Participação (*Controvérsia)

Questiona-se: a sociedade em conta de participação pode falir?

Esta é uma questão controvertida. Se entender que a sociedade em conta de participação é uma sociedade, então,

por coerência, tem que admitir a possibilidade dela falir. Já se entender que a sociedade em conta de participação é

um contrato, então, por coerência, não pode admitir a sua falência. Segundo Juan Vazquez a sociedade em conta de

participação não pode falir, pois quem assume obrigações perante terceiros é o sócio ostensivo e não a própria

sociedade.

A referida controvérsia é decorrente da discussão da natureza jurídica da sociedade em conta de participação.

Assim, dependerá da natureza jurídica:

Natureza Jurídica de Contrato NÃO pode falir. Natureza Jurídica de Sociedade Pode Falir.

Observação:

*O Professor Juan Vazquez, entende que mesmo que seja a sociedade em conta de participação com natureza

jurídica de sociedade, essa ainda assim não poderia falir, posto que o sócio ostensivo é quem assume as obrigações.

Obs.: Falência do Sócio Ostensivo

Os sócios ostensivo e participante podem ser pessoa jurídica ou pessoa natural. E pode ocorrer a falência tanto do

sócio ostensivo quanto do sócio participante, sendo que haverá consequências distintas para cada situação de

acordo com os §§ 2° e 3° do art. 994 do Código Civil.

Se houver a falência do sócio ostensivo (art. 994, § 2°/CC), a sociedade em conta de participação

será automaticamente dissolvida e o sócio participante terá que habilitar o seu crédito na falência do ostensivo

(crédito de natureza quirografária).

Nesse sentido, dispõe o Código Civil: Art. 994, § 2° - A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da

sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.

Desse modo, contemplamos que:

Haverá dissolução automática da sociedade em conta de participação;

Se o sócio participante tiver algo a receber do sócio ostensivo, esse se habilitará como credor quirografário.

MANUAL CASEIRO

62

Obs.: Falência do Sócio Participante

Na hipótese de falência do sócio participante (art. 994, § 3°/CC), deve-se aplicar as regras pertinentes ao efeitos da

falência aos contratos bilaterais do falido (art. 117 da Lei 11.101/ 2005). Portanto, no caso da falência do sócio

participante, não haverá a dissolução automática da sociedade em conta de participação, mas apenas a substituição

do falido pela massa falida, representada pelo administrador judicial, que irá decidir se continuar na sociedade em

conta de participação é mais vantajoso para a manutenção e preservação de seus ativos.

Art. 994, § 3o Falindo o sócio participante, o contrato social fiwwwswca sujeito às normas que regulam os

efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

Desse modo, contemplamos que:

Não haverá dissolução automática;

Aplica-se a regra do art. 117 da Lei de Falência.

Esquematizando

Sociedade Simples

Previsão Legal: Arts. 997 ao 1.038 do CC/2002.

A denominação sociedade simples tem duas acepções:

a) pode ser utilizada para deginar o contrário de sociedade empresária (não explora empresa).

b) pode designar um modelo de sociedade, que possui regras próprias e anteriormente era chamada de sociedade

civil.

MANUAL CASEIRO

63

Esse modelo societário somente pode ser utilizado quando a sociedade pretende exercer atividade que não seja

empresarial, como, por exemplo, atividade intelectual sem elemento de empresa. Aquele que não vai explorar

empresa, tem a possibilidade de escolher o tipo societário de sociedade simples ou de sociedade limitada.

Se escolher o tipo limitada, essa sociedade limitada será simples.

Normalmente, aquele que não vai explorar empresa escolhe o tipo societário de sociedade limitada, pois existe uma

grande controvérsia acerca da responsabilidade dos sócios da sociedade simples. A orientação do Superior Tribunal

de Justiça é no sentido da responsabilidade dos sócios da sociedade simples ser ilimitada e solidária.

Quando escolhe a sociedade simples para a exercer uma atividade simples, ou seja, uma atividade que não é

empresária, haverá uma sociedade simples “pura” ou simples-simples. Por outro lado, se escolher a sociedade

limitada para explorar uma atividade simples haverá uma sociedade limitada simples, que é uma sociedade limitada

que não explora empresa.

Se escolher o tipo societário “simples” só pode usar esse modelo para explorar atividade que não seja empresarial.

[Simples Pura].

Enunciado 477 da V Jornada de Direito Civil: o art. 983 do Código Civil permite que a sociedade simples (que não

explore empresa) opte por um dos tipos empresariais dos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil. Adotada a forma de

sociedade anônima ou de comandita por ações, porém, ela será considerada empresária.

SOCIEDADE SIMPLES é a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade econômica não empresarial.

Sócios da Sociedade Simples

Os sócios da Sociedade Simples pode ser tanto pessoa jurídica, quanto pessoa natural.

Pessoa Jurídica;

Pessoa Natural.

Contrato Social

O contrato social da sociedade simples observará a regra disposta ao teor do art. 997 do Código Civil.

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas

estipuladas pelas partes, mencionará:

I. nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a

denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

II. denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

MANUAL CASEIRO

64

III. capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens,

suscetíveis de avaliação pecuniária;

IV. a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;

V. as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;

VI. as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;

VII. a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

VIII. se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento

do contrato.

O arquivamento será feito no Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ), posto que é uma sociedade não

empresarial.

Alteração do contrato da Sociedade Simples.

Na sociedade simples, o quórum necessário para alteração do contrato social está previsto no art. 999 do Código

Civil (não há assembléia ou reunião de sócios na sociedade simples). Se a alteração tiver por objeto qualquer das

matérias indicadas no art. 997/CC, como, por exemplo, o objeto social, a sede da sociedade, o capital social, será

necessário unanimidade. Se a alteração tiver por objeto uma matéria que não esteja compreendida no art. 997, a

regra é o quórum de maioria absoluta, salvo se o contrato social não exigir consentimento unânime para essa outra

matéria.

Assim:

Matéria disposta ao teor do art. 997 do CC: exigência da Unanimidade.

Outras matérias (exclusão do art. 997): maioria absoluta (regra), mas pode optar pela unanimidade

também (exceção).

Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, dependem

do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato

não determinar a necessidade de deliberação unânime.

MANUAL CASEIRO

65

Responsabilidade dos Sócios

No tocante a responsabilidade dos sócios da sociedade simples, ensina André Luiz (Direito Empresarial

Esquematizado, 2016): Por ser a sociedade simples pura uma pessoa jurídica, isto é, ente ao qual o ordenamento

jurídico atribui personalidade, ela responde pelas suas obrigações, com seus bens sociais. Isso decorre da

consagração em nosso ordenamento do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, previsto no

art. 1.024 do Código Civil: “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade,

senão depois de executados os bens sociais”. Por outro lado, por se tratar de uma sociedade contratual, a

responsabilidade dos sócios da sociedade simples pura, quanto às obrigações sociais, é ilimitada, ou seja, caso os

bens sociais não sejam suficientes para saldar o passivo da sociedade, os credores poderão executar o restante

das dívidas no patrimônio dos sócios. Nesse sentido, aliás, dispõe o art. 1.023 do Código Civil: “se os bens

da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das

perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária”.

Obs.: O André Luiz Santa Cruz, assim como o STJ, defende que a responsabilidade dos sócios na sociedade simples

é ILIMITADA. Em sentido contrário, existem os defensores que argumentam ser a responsabilidade uma escolha

dos sócios.

No contrato social, os sócios podem mencionar se estes responderão ou não subsidiariamente.

Art. 997 - A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas

estipuladas pelas partes, mencionará:

VIII - se os sócios respondem, ou não, SUBSIDIARIAMENTE, pelas obrigações sociais.

O art. 997 contempla a possibilidade de escolha. Ao passo que na hipótese do art. 1.023 possui responsabilidade

subsidiária (responderá na proporção das perdas ou de forma solidária).

Por outro lado, o art. 1.023 do Código Civil proclama:

Art. 1.023 - Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na

proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade SOLIDÁRIA.

1. O Art. 997, VIII: afirma que é possível escolher se haverá ou não responsabilidade subsidiária, portanto:

a) OS SÓCIOS ESCOLHEM NÃO ADOTÁ-LA:

Nesse caso, a responsabilidade dos sócios seria limitada, não havendo responsabilidade subsidiária.

b) OS SÓCIOS ESCOLHEM ADOTÁ-LA: Nesse caso, após ser esgotado o patrimônio da sociedade, os credores

sociais poderão cobrar dos sócios na forma do art. 1.023, ou seja:

MANUAL CASEIRO

66

os sócios respondem pelo saldo, na proporção em que participem das perdas;

se escolherem a solidariedade, não responderão na proporção em que participem das perdas, mas

sim, solidariamente.

ENUNCIADO 61 DA 1ª JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF– ART. 1.023: O termo “subsidiariamente”

constante do inc. VIII do art. 997 do Código Civil deverá ser substituído por “solidariamente” a fim de

compatibilizar esse dispositivo com o art. 1.023 do mesmo Código.

ENUNCIADO 479 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF. Na sociedade simples pura (art. 983, parte

final, do CC/2002), a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Em caso de omissão, será ilimitada

e subsidiária, conforme o disposto nos arts. 1.023 e 1.024 do CC/2002.

ENUNCIADO N.º 10 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CONSELHO DE JUSTIÇA

FEDERAL. Nas sociedades simples, os sócios podem limitar sua responsabilidade entre si, à proporção de sua

participação no capital social, ressalvadas as disposições específicas.

INFORMATIVO 468, STJ. RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. SOCIEDADE SIMPLES. NEGÓCIO

JURÍDICO. PROVA TESTEMUNHAL. In casu, a sociedade empresária recorrida ajuizou, na origem, ação de

cobrança e ressarcimento em desfavor das recorrentes sob a alegação de que o contrato de prestação de serviços

celebrado com a sociedade civil da qual elas eram sócias extinta pelo decurso do prazo não foi cumprido. Esse

contrato previa a elaboração pela recorrida do marketing do texto que seria entregue ao comitê olímpico quando da

apresentação da candidatura de cidade brasileira para sediar os jogos olímpicos de 2004. Nos recursos especiais, as

sócias sustentaram, entre outras questões, sua ilegitimidade passiva ad causam, a irregularidade da desconsideração

da personalidade jurídica e a impossibilidade de se comprovar a prestação do serviço por prova exclusivamente

testemunhal. Nesse contexto, a Turma negou-lhes provimento por entender que, nas sociedades cuja

responsabilidade dos sócios é ilimitada como na hipótese, em que se trata de sociedade simples , uma vez exaurido

o patrimônio da pessoa jurídica, não é necessário desconsiderar sua personalidade para que se atinjam os bens dos

sócios, conforme o art. 1.023 do CC/2002, o que evidencia a legitimidade das recorrentes para figurar na demanda.

Ressaltou-se ainda que a vedação para utilizar prova exclusivamente testemunhal descrita nos arts. 401 do CPC e

227 do CC/2002 restringe-se à demonstração da existência do negócio jurídico em si, não alcançando a verificação

dos fatos e circunstâncias atinentes ao contrato. Precedente citado: EREsp 263.387-PE, DJ 17/3/2003.

(REsp 895.792-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/4/2011).

MANUAL CASEIRO

67

Excesso por Parte dos Administradores

O administrador celebra vários negócios com terceiros em nome da sociedade. Mas quando o administrador da

sociedade simples celebra um negócio jurídico com terceiro sem poderes para tanto ou excedendo seus poderes,

quem vai responder?

Dessa forma, questiona-se: se a sociedade for demandada por esse credor, ela vai utilizar a regra do § único do art.

1.015/CC para tentar afastar a sua responsabilidade. Mas cabe registrar que essas hipóteses de excesso praticado

pelo administrador devem ser analisadas à luz do caso concreto.

Art. 1.015, Parágrafo único - O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros

se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Teoria do Ato Ultra

Vires Societatis.

De acordo com o § único do art. 1015/CC, o excesso praticado pelo administrador pode ser oposto a terceiros pela

sociedade para afastar a sua responsabilidade se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

a limitação de poderes estava averbada no registro próprio (efeitos erga omnes);

a limitação de poderes era conhecida pelo credor (má-fé do credor); ou

ato evidentemente estranho aos negócios da sociedade (ato ultra vires).

Obs.: Teoria do Ato Ultra Vires

A teoria do ato ultra vires está positivada no ordenamento jurídico brasileiro no art. 1015, § único, III do Código

Civil. Essa teoria interessa a sociedade, que a alega para afastar a sua responsabilidade.

- ASHBURY RAILWAY CARRIAGE AND IRON COMPANY (1875 – Inglaterra).

A teoria do ato ultra vires surgiu, em 1875, na Inglaterra. Uma companhia inglesa venceu uma licitação para

construir uma linha ferroviária na Bélgica, mas essa licitação acabou sendo anulada, porque o contrato social dessa

companhia não trazia a construção de linha ferroviária como seu objeto social. Houve o reconhecimento do ato ultra

vires e a consequência foi a nulidade do negócio jurídico. O problema é que, ao reconhecer a nulidade do negócio

jurídico, não pode sequer cobrar do próprio administrador e o credor fica no prejuízo.

MANUAL CASEIRO

68

Mas houve uma evolução da teoria do ato ultra vires para de nulidade passar-se a reconhecer a ineficácia do ato em

relação à sociedade. Assim sendo, o ato ultra vires é válido e o administrador irá responder por ele. E é exatamente

assim que ocorre no Brasil: considera-se o ato ultra vires ineficaz, a sociedade não responde, mas o credor pode

cobrar do administrador.

Atualmente, a Europa abandonou a teoria do ato ultra vires, pois os países da União Européia devem seguir

diretivas, que os obrigam a afastar de suas legislações internas a teoria do ato ultra vires, por exemplo.

Antes do advento do Código Civil de 2002, sempre prevaleceu a teoria da aparência e da boa-fé objetiva: o credor

tem que ser satisfeito quando ele está de boa-fé e o administrador pratica um ato para o qual aparentemente está

autorizado pelos sócios.

Com a previsão da teoria do ato ultra vires no Código Civil de 2002, a teoria da aparência perdeu um pouco a

importância, mas ela não foi eliminada do nosso sistema. Portanto, agora nós devemos aplicar a teoria do ato ultra

vires, prevista no art. 1015, § único, III do Código Civil.

Enunciado nº 11 da I Jornada de Direito Comercial: A regra do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil

deve ser aplicada a luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do

trafego negocial. As sociedades, se obrigam perante terceiros de boa-fé.

Deve-se atentar para o fato da teoria do ato ultra vires estar prevista no capítulo da sociedade simples. Assim

sendo, uma sociedade limitada pode alegar a teoria do ato ultra vires para afastar a sua

responsabilidade? Depende, pois quando há uma omissão no capítulo da limitada, em regra, nós recorremos às

regras da sociedade simples; entretanto, o contrato social da limitada pode escolher a aplicação da Lei das

Sociedades por Ações.

Se o contrato social escolher a Lei 6.404/1976 (sociedade limitada, regida supletivamente pela Lei de SA), não

haverá a aplicação da teoria do ato ultra vires, pois na Lei de SA a regra é outra: a sociedade responde e depois tem

ação regressiva contra o seu administrador, mesmo que ele não tenha poderes para praticar o ato.

A teoria do ato ultra vires somente pode ser aplicada quando o ato for evidentemente estranho aos negócios da

sociedade. Se tiver alguma relação, ainda que indireta com o objeto social, então a teoria do ato ultra vires será

afastada.

Por exemplo, quando o administrador de um restaurante compra dois automóveis de luxo, em princípio, não há

conexão de tal ato com o objeto social. Mas se esses dois automóveis são utilizados para o transporte de clientes,

há uma conexão indireta com o objeto social, razão pela qual a teoria do ato ultra vires não será aplicada.

A sociedade pode ratificar, até mesmo tacitamente, o ato ultra vires. Nesse caso, a sociedade irá responder pelo ato,

assumirá a responsabilidade pelo pagamento.

MANUAL CASEIRO

69

RESP 704.546/DF [...] 4. No caso em julgamento, o acórdão recorrido emprestou, corretamente, relevância à boa-

fé do banco credor, bem como à aparência de quem se apresentava como sócio contratualmente habilitado à prática

do negócio jurídico. 5. Não se pode invocar a restrição do contrato social quando as garantias prestadas pelo sócio,

muito embora extravasando os limites de gestão previstos contratualmente, retorna-ram, direta ou indiretamente,

em proveito dos demais sócios da sociedade fiadora, não podendo estes, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a

ineficácia dos atos outrora praticados pelo gerente. [...]

Obs.: Situação do Cônjuge na Separação

Art. 1.027 - Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem

exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até

que se liquide a sociedade.

Teria o direito de participar dos lucros enquanto a sociedade simples não for liquidada. Logo, não tem direito de

pedir apuração de haveres.

Dessa forma, se um sócio é casado em regime de comunhão total de bens, qual direito o cônjuge do sócio possui no

caso de separação? Ele não pode entrar na sociedade e nem tem o direito de exigir metade do valor da cota do sócio

através de sua liquidação imediata. De acordo com o art. 1027/CC, o cônjuge que se separou do sócio tem direito

de concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade simples. Portanto, ele irá ter participação

proporcional nos lucros até que a sociedade simples seja dissolvida.

Por outro lado, prevê o novo Código de Processo Civil:

Art. 600, Parágrafo único, Novo CPC: O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável

ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta

da quota social titulada por este sócio.

Expõe que cônjuge ou companheiro que for sócio, poderá requerer a apuração de haveres na sociedade, que serão

pagos à conta da quota social titulada por este sócio.

Tem direito a apuração de haveres. O ex- cônjuge tem capacidade de postular a apuração de haveres.

Obs.: Morte do sócio

Regra – quota será liquidada. A sociedade continua. Os herdeiros não ingressam na sociedade.

Exceção – se o contrato dispuser diferentemente; se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

ou ainda, se houver a substituição do sócio falecido.

Em regra, no caso de morte do sócio, a sociedade simples continua e a cota do sócio falecido é liquidada. Haverá,

então, uma apuração de haveres para identificar o valor dessa cota e esse valor será entregue ao juízo do inventário.

MANUAL CASEIRO

70

Portanto, em regra, os herdeiros do sócio falecido não entram na sociedade, mas apenas recebem a parte patrimonial

que a cota representa.

Art. 1.028 - No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regularse a substituição do sócio falecido.

Entretanto, não irá acontecer a liquidação da cota, se o contrato social dispuser diferentemente. Se o contrato prever

que o herdeiro do falecido assumirá a condição de sócio, não se aplica a regra do caput do art. 1028/CC. Haverá a

substituição imediata após a morte do sócio pelo seu herdeiro (princípio da saisine); a sociedade sequer chega a

ficar unipessoal. Pode haver condomínio da cota entre os herdeiros, mas apenas um deles poderá ser sócio, será o

representante desse condomínio.

Mas pode acontecer também dos sócios remanescentes optarem por dissolver a sociedade. Nesse caso, o herdeiro

do sócio falecido não entra na sociedade e ocorre a dissolução da sociedade.

E pode acontecer também do contrato social nada falar a respeito do herdeiro se tornar sócio. Em princípio, ele

receberia apenas a parte patrimonial que a cota representa. Entretanto, mesmo não havendo previsão no contrato,

nada impede a realização de um acordo entre os sócios e o herdeiro para regular a substituição do sócio falecido.

Sociedade em Nome Coletivo

Previsão Legal: a sociedade em nome coletivo é regulada pelos arts. 1039 a 1044 do Código Civil.

Ela não é muito utilizada na prática: na Junta Comercial do Rio de Janeiro, existem apenas duas sociedades em

nome coletivo registradas.

De acordo com o art. 1039/CC, pessoa jurídica não pode ser sócia de sociedade em nome coletivo, mas apenas

pessoa física.

Os sócios respondem de maneira subsidiária pelas obrigações sociais, ou seja, se a pessoa jurídica não tiver

patrimônio para arcar com suas obrigações, o credor poderá, depois de esgotado o patrimônio da sociedade,

ingressar no patrimônio dos sócios. Além disso, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada. Portanto,

podemos afirmar que a responsabilidade é subsidiária em relação à sociedade e solidária e ilimitada entre os sócios.

Art. 1.039 - Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos

os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.

MANUAL CASEIRO

71

Parágrafo único - Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo,

ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.

Assim, contemplamos que a responsabilidade dos sócios é definida, sem deixar qualquer dúvida. Só pessoa natural

(física) pode ser sócio e a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada.

Obs.: Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade dos sócios da sociedade em nome coletivo está prevista no art. 1039/CC. Todos os sócios são

pessoas naturais e possuem responsabilidade solidária e ilimitada; mas tal responsabilidade é subsidiária em relação

à sociedade, pois o credor apenas pode cobrar dos sócios após esgotado o patrimônio da sociedade.

Obs.: Administração da Sociedade

De acordo com o 1042/CC, apenas os sócios podem exercer a administração da sociedade em nome coletivo.

Portanto, pessoa jurídica não pode administrar a sociedade em nome coletivo, pois todos os administradores devem

ser sócios e os sócios da sociedade em nome coletivo são sempre pessoas naturais.

Art. 1.042 - A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites

do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes.

Assim:

Administração apenas pessoa natural.

Sociedade em Comandita Simples

A sociedade em comandita simples está prevista nos arts. 1045 a 1051 do Código Civil, mas esse tipo societário

não existe na prática. O art. 1045/CC estabelece a responsabilidade dos sócios comanditados e comanditários.

Art. 1.045 - Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados,

pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários,

obrigados somente pelo valor de sua quota. Parágrafo único - O contrato deve discriminar os comanditados

e os comanditários.

O sócio comanditado sempre é pessoa natural e sua responsabilidade é ilimitada. Se houver mais de um sócio

comanditado, a responsabilidade será também solidária. Mas antes de mais nada, a responsabilidade dos sócios

MANUAL CASEIRO

72

comanditados será subsidiária em relação à sociedade. Destaque-se, o sócio comanditado é o único que pode

administrar a sociedade em comandita simples; portanto, podemos afirmar que pessoa jurídica não pode ser

administradora de sociedade em comandita simples.

Art. 1.046 - Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que

forem compatíveis com as deste Capítulo.

Parágrafo único - Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em

nome coletivo.

O nome empresarial da sociedade em comandita simples é do tipo firma/razão social (assim como é na sociedade

em nome coletivo). Na sociedade em comandita simples, sempre existirá as duas categorias de sócios: comanditado

e comanditário. Mas na composição do nome empresarial apenas pode usar o nome dos sócios comanditados. Além

disso, na sociedade em comandita simples, é obrigatório constar a expressão “Cia” no nome empresarial, pois ela

designa a existência de sócios comanditários (Instrução Normativa 116 do DNRC). Já na sociedade em nome

coletivo, a expressão “Cia” não é obrigatória, desde que os nomes de todos os sócios sejam utilizados no nome

empresarial.

O sócio comanditário pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica e tem responsabilidade limitada ao preço de sua

cota. Ele não pode exercer a administração da sociedade; pode, no máximo, receber uma procuração para realizar

um negócio específico. E o nome dele não pode ser utilizado para a construção do nome empresarial. Se o

sócio comanditário emprestar o seu nome civil para o nome empresarial ou exercer a administração da sociedade,

ele passará a ter responsabilidade ilimitada, igual à responsabilidade do sócio comanditado.

Art. 1.047 - Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as

operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob

pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.

Parágrafo único - Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade, para negócio determinado

e com poderes especiais.

Se não existir mais a categoria de sócio comanditado na sociedade, o nome empresarial deve ser alterado por causa

do princípio da veracidade. Além disso, de acodo com o art. 1051/CC, é necessário que essa categoria de sócio seja

reestabelecida no prazo de 180 dias, sob pena de da sociedade ser dissolvida de pleno direito (durante esse tempo,

deverá ser designado um administrador provisório, que não terá a qualidade de sócio). Se a falta da categoria de

MANUAL CASEIRO

73

sócio comanditado não for sanada no referido prazo e a sociedade continuar funcionando, ela se torna uma sociedade

irregular.

Art. 1.051 - Dissolve-se de pleno direito a sociedade:

I. por qualquer das causas previstas no art. 1.044;

II. quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio.

Parágrafo único - Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para

praticar, durante o período referido no inciso II e sem assumir a condição de sócio, os atos de

administração.

Se não existir mais a categoria de sócio comanditário na sociedade, aplica-se apenas a regra do art. 1.051, II do

Código Civil, ou seja, é necessário que essa categoria de sócio seja reestabelecida no prazo de 180 dias, sob pena de

da sociedade ser dissolvida de pleno direito.

Propriedade Industrial

Lei 9.279 de 96 – Lei de Propriedade Industrial

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I. Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II. Concessão de registro de desenho industrial;

III. Concessão de registro de marca;

IV. Repressão às falsas indicações geográficas; e

V. Repressão à concorrência desleal.

1. Marca

MANUAL CASEIRO

74

A marca é um sinal visualmente perceptível que possa permitir distinguir um produto ou serviço de outro.

A marca é disciplinada a partir do art. 122 da Lei 9.279/1996 e tem como objetivo identificar produtos ou serviços.

Somente irá registrar como marca aquilo que configure um sinal distintivo visualmente perceptível. Assim sendo,

não se admite o registro como marca de sinal sonoro, gustativo ou olfativo. E o sinal tem que ser distintivo

justamente para distinguir um produto ou serviço dos demais.

Classificação: pode ser classificada em

Nominativa ou figurativa: representada por um nome ou uma figura.

Mista: quando a marca agrega um nome e uma figura.

Tridimensional

A marca pode ser classificada em: 1) marca nominativa e figurativa – registro exclusivamente de um nome

(exemplo: Gillette) ou de uma figura (exemplo: Nike); 2) marca mista – registro de nome e figura (exemplo:

Starbucks Coffee); 3) marca tridimensional – forma distintiva da embalagem que distingue o produto

(exemplo: Toblerone).

Obs.: Espécies de Marcas

Existem três espécies de marca, de acordo com o art. 123, LPI: 1) marca de produto ou serviço – distingue um

produto ou serviço de outro similar (exemplo:

McDonald’s, Bradesco); 2) marca coletiva – distingue um produto ou um serviço, indicando que provém de uma

coletividade (ex.: Fundação ABRINQ, Unimed); 3) marca de certificação – atesta qualidade, técnica, padrões,

normas, materiais, etc (exemplo: INMETRO, ISO).

Obs.: Princípios

São princípios que regem as marcas:

Licitude: só pode registrar como marca o que não estiver proibido no art. 124 da LPI.

MANUAL CASEIRO

75

Disponibilidade: a marca não pode ter sido registrada anteriormente.

Territorialidade: a proteção da marca ocorre apenas no país. A marca devidamente registrada no INPI

tem proteção no território brasileiro. A proteção ocorre no território nacional.

Especialidade: vinculada à atividade do requerente. A proteção ao uso exclusivo da marca se dá apenas

na classe própria daquele produto. Assim sendo, a marca “Veja”, por exemplo, pode ser um produto de

limpeza (classe n° 03) ou uma revista semanal (classe n° 11). Entretanto, cabe registrar que houve

decisão do STJ no sentido permitir o registro de duas marcas quase idênticas na mesmo classe de

produto, com base no argumento de que o público alvo de cada uma delas é diferente.

As duas marcas podem ser registras, posto que se enquadram em classes distintas. Assim, por ser classes distintas,

podem “conviver” simultaneamente.

No tocante a marca e o princípio da especialidade, preceitua (André Luiz, Direito Empresarial Esquematizado) “A

proteção conferida ao titular da marca, não obstante seja abrangente no que se u7refere ao seu âmbito

territorial – vale em todo o país, como visto – é restrita no que diz respeito ao seu âmbito material. Assim, diz-se

que a proteção conferida à marca registrada se submete ao chamado princípio da especialidade ou

especificidade. De fato, a proteção conferida à marca, consistente no direito de uso exclusivo, submete-se ao

princípio da especialidade, ou seja, essa proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao(s) ramo(s) de atividade

em que o seu titular atua”.

Exceção: Marca de Alto renome

Há, todavia, marcas que possuem proteção em qualquer ramo de atividade, configurando exceção ao princípio da

especificidade ou especialidade. Trata-se da marca de alto renome, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI,

tem proteção em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: “à marca registrada no Brasil

considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. O Superior

Tribunal de Justiça já reconheceu, por exemplo, que a marca “Ford” é de alto renome, tendo proteção em todos os

ramos de atividade.

MANUAL CASEIRO

76

INFORMATIVO 517 DO STJ. RESP 1.162.281-RJ. É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do

INPI, pela via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. A denominada “marca de

alto renome”, prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da

especialidade, pois confere à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal artigo não estabeleceu os requisitos

necessários à caracterização do alto renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do

INPI. [...].

INFORMATIVO 517, STJ. DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE UMA

DECLARAÇÃO GERAL E ABSTRATA DO INPI REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA

COMO DE ALTO RENOME. É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do INPI, pela via direta,

uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. A denominada “marca de alto renome”, prevista

no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da especialidade, pois

confere à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal artigo não estabeleceu os requisitos necessários à

caracterização do alto renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do INPI.

Atualmente, a sistemática imposta pela aludida autarquia, por meio da Resolução n. 121/2005, somente admite que

o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que houver a

prática, por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a marca. Inexiste, portanto, um procedimento

administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende que o alto renome

não dependeria de registro. Nessa concepção, a marca que possuísse a condição de alto renome no plano fático

seria absoluta, de sorte que ninguém, em sã consciência, poderia desconhecê-la. Entretanto, ainda que uma

determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será

ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, esse

atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no

Brasil, declaração que constitui um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da

marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas, sobretudo,

porque ele pode — e deve — atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível,

sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Deve-se considerar,

ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de

constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu

direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer ocorre a tentativa de depósito da

marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando

a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o

titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome. Acrescente-

se, por oportuno, que, ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição

em que é reivindicada”, a Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não

MANUAL CASEIRO

77

isentou — ou pelo menos não impediu — essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição — de alto

renome — independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem

prévio registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas

anteriormente. (REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2013).

Observação: a marca de alto renome não pode ser confundida com a marca notoriamente conhecida (art. 126).

Nesse sentido, a marca notoriamente conhecida é regulada pelo art. 126 da Lei 9.279/1996. É a marca estrangeira

que terá proteção independentemente de registro no INPI. Essa proteção será limitada apenas à classe em que a

marca notoriamente conhecida atua. Portanto, a marca notoriamente conhecida não se trata de uma exceção ao

princípio da especificidade.

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da

Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial,

independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O Informativo 505/STJ trata sobre a proteção da marca de alto renome. A Terceira Turma do STJ decidiu que, a

partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a proteção de tal marca se dará

com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim sendo, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé

anteriormente não será atingida pelo registro da marca de alto renome.

INFORMATIVO 505, STJ. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA.

EFEITOS EX NUNC. A proteção de marca notória registrada no INPI produz efeitos ex nunc, não atingindo

registros regularmente constituídos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência

do registro no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a qual foi deferido, não

abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras classes. O registro da marca como notória, ao afastar o

princípio da especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir

futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou parecidas, não retroagindo para atingir registros

anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 16/4/2007. (AgRg no REsp 1.163.909-RJ, Rel. Min.

Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012).

INFORMATIVO 484, STJ. USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. Trata-se,

na origem, de ação indenizatória por perdas e danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso de marca comercial

em razão da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias não houve comprovação de que

MANUAL CASEIRO

78

a marca detinha proteção especial por ser de alto renome, uma vez inexistente manifestação do INPI nesse sentido.

Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado

pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca foi registrada por sociedade empresária cujo objeto social

é gestão de planos de saúde e hospitais bem como por sociedade empresária para fazer referência a produtos de

higiene doméstica, tais como sabão em pó, detergente, alvejante de roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em

que atuam são, portanto, distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de produtos, a

Turma entendeu que não há colidência de marcas capaz de gerar dúvida no consumidor, motivo que leva a

convivência pacífica do uso da marca pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ

11/4/2005. (REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011).

INFORMATIVO 526, STJ. DIREITO EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE

DECORRENTE DO REGISTRO NO CASO DE MARCA EVOCATIVA. Ainda que já tenha sido registrada no

INPI, a marca que constitui vocábulo de uso comum no segmento mercadológico em que se insere – associado ao

produto ou serviço que se pretende assinalar – pode ser utilizada por terceiros de boa-fé. Com efeito, marcas

evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitiga-ção da regra de

exclusividade decorrente do registro, possuindo um âmbito de proteção limitado. [...] REsp 1.315.621-SP, Rel.

Min. Nancy Andrighi, julga-do em 4/6/2013.

*Direito de Precedência

Haverá um direito de precedência ao registro para a pessoa que, de boa-fé, na data do depósito, usava no país, há

pelo menos 6 meses, a marca para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 129,

§ 1° da art. 129 da Lei 9.279/1996).

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições

desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às

marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1° - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)

meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante

ou afim, terá direito de precedência ao registro.

MANUAL CASEIRO

79

Utilizava por 6 meses e de boa-fé.

INFORMATIVO 481, STJ. MARCA. DEPÓSITO. INPI. PENDÊNCIA. REGISTRO. Discute-se no REsp se o

depósito de marca junto ao INPI confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro.

Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de produtos com sua marca – na

qualidade de detentora de seu depósito, pendente de registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e

desautorizada. O tribunal a quoextinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual

decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu que o acórdão recorrido violou o art. 130, III,

da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da

marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei,

invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI,

que confere ao titular o direito real de propriedade sobre ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar

a favor do contrafator. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito

de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no citado artigo, configurandose o

interesse processual. (REsp 1.032.104RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/8/2011).

Extinção do Registro da Marca

A extinção do registro da marca pode se dar das seguintes maneiras (arts. 142 e 143 da Lei 9.279/1996):

1) expiração do prazo;

2) renúncia; e

3) caducidade.

Art. 142 - O registro da marca extingue-se:

I. pela expiração do prazo de vigência;

II. pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela

marca;

III. pela caducidade; ou

IV. pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5

(cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I. o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II. o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo

prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter

distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

MANUAL CASEIRO

80

§ 1° - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2° - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar

o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Informativo 480/STJ MARCA. REGISTRO. CADUCIDADE. EFEITOS. Trata-se de embargos de divergência em

que a questão é definir quais os efeitos do cancelamento de registro de marca industrial por ausência de

uso (caducidade), nos termos do art. 142, III, da Lei n. 9.279/1996. A Seção, ao prosseguir o julgamento, por

maioria, acolheu os embargos ao reconhecer os efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade do

registro da marca industrial. [...] Precedente citado do STF: ADI 2.240-BA, DJ 3/8/2007; do STJ: REsp 330.175-

PR, DJ 1º/4/2002. (EREsp 964.780-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgados em 10/8/2011).

Questiona-se: a degeneração de uma marca poderia acarretar a extinção do direito sobre uma marca?

(I) A degeneração ocorre quando uma marca se torna muito famosa, a ponto de substituir o próprio

produto em si, como é o caso da lâmina de barbear que é confundida como Gillette, embora essa

seja apenas uma marca representativa deste produto.

(II) A degeneração representa a perda da capacidade distintiva da marca. (Tomazzete).

(III) O INPI entende que a degeneração da marca não gera a sua extinção, mantendo tais registros.

(IV) O INPI, certamente, não deve aceitar o registro de uma marca genérica, mas não há nada na LPI

sobre a questão da degeneração da marca.

(V) Dênis Barbosa entende que a degeneração acar-reta a perda do objeto do direito, não sendo

protegida judicialmente. É a corrente adotada pelo STJ (RESP 242.083-RJ – “TICKET”)

Importante!

a) Nulidade administrativa: instauração de ofício pelo INPI ou a requerimento de qualquer interessado (180 dias da

concessão). Prazo de defesa: 60 dias (art. 170).

b) Nulidade judicial:

MANUAL CASEIRO

81

b.1) Legitimidade: INPI ou qualquer interessado;

b.2) Prazo de Defesa: 60 dias (art. 173).

b.3) Competência: Justiça Federal (art. 175), com intervenção do INPI.

b.4) Prazo: 5 anos (art. 174).

*Pedido indenizatório:

a) marca de fato – deve ser objeto de proteção. Com finalidade de evitar a concorrência desleal (art. 195 LPI);

b) prazo de defesa – 15 dias (NCPC);

c) competência: justiça estadual;

d) prazo – 05 anos (art. 225); e) cumulação de pedido indenizatório e nulidade – não se admite (Info 519 STJ).

INFORMATIVO 519 DO STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO COM O DE REPARA-ÇÃO DE

DANOS. É indevida a cumulação, em um mesmo processo, do pedido de reconhecimento de nulidade de

registro marcário com o de reparação de danos causados por particular que teria utilizado indevidamente marca de

outro particular. Tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF, a análise do pedido anulatório é de competência

da Justiça Federal, pois há interesse do INPI. [...]

[...] A lide reparatória, entretanto, não envolve a entidade autárquica federal, cuidando-se de demanda entre

particulares, cuja apreciação compete à Justiça Estadual. Desse modo, não é poss vel a acumulação de pedidos,

porquanto, na forma do artigo 292, § 1º, II, do CPC, esta só é possível na hipótese em que o mesmo juízo é

competente para de todos conhecer. REsp 1.188.105-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/3/2013.

INFORMATIVO 525 DO STJ. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 225 da Lei 9.279/1996)

para pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes do uso de marca industrial que imite outra preexistente,

suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia registrada (art. 124, XIX), é a data da violação do

direito à propriedade industrial e se renova enquanto houver o indevido uso. Isso porque o prazo prescrici-

MANUAL CASEIRO

82

onal começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo — o direito

de propriedade industrial. [...]

[...] Ademais, considerando que a citada violação é permanente, enquanto o réu continuar a utilizar marca alheia

registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indeniza-tória, motivo pelo qual não há como

reconhecer que a pretensão do autor estava prescrita quando do ajuizamento da demanda. REsp 1.320.842-PR, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2013.